Start-Up

Start-Up

Dzisiejszy świat biznesu ciągle ewoluuje, procesy globalizacyjne, cyfryzacja sprawiają, że coraz więcej osób myśli o rozpoczęciu niewielkiego, własnego biznesu. Chociaż start-upy istnieją już od bardzo dawna, wiele osób nie wie, czego one dotyczą, wobec tego ugruntowało się wiele przekonań dotyczących start-upów.

W tym artykule wyjaśniamy, co to jest start-up, jak go założyć i świadomie pokierować rozwojem swojej firmy.

https://pasternaklegal.pl/start-up-2/

Spis treści:
1. Co to znaczy start-up?
2. W jaki sposób finansowane są start-upy?
3. Istnieje kilka najbardziej znanych sposobów finansowania start-upów, oto kilka z nich:
4. Wady i zalety start-upów
5. Czy każda nowa firma jest start-upem?
6. Kto może założyć start-up?
7. Jak założyć start-up?
8. Wyzwania stojące przed start-upami w ramach inteligentnych specjalizacji
9. Konieczność dopasowania do specyfiki regionu
10. Wsparcie regulacyjne i prawne
11. Konieczność utrzymywania innowacyjności
12. Komunikacja i budowanie relacji
13. Zrównoważony rozwój
14. Zakładanie strat-upów z perspektywy studenta
15. Europejski Kongres Gospodarczy
16. Główne obszary wsparcia prawnego

 

 

Co to znaczy start-up?

Istnieje wiele definicji start-upów, precyzyjna identyfikacja tego typu przedsięwzięcia przysparza wiele problemów. Według encyklopedycznej definicji, start-up to młode przedsiębiorstwo, lub organizacja, której/którego model biznesowy jest w toku rozwoju i ulega ciągłej optymalizacji. Start-upy można zakładać w dowolnej branży.

W jaki sposób finansowane są start-upy?

Przy planowaniu pozyskania środków finansowych warto skonsultować się z ekspertami ds. finansów, aby odpowiednio dostosować parametry pożyczki do indywidualnych potrzeb i możliwości start-upu. Znalezienie  konkurencyjnych parametrów pożyczki może wpłynąć na stabilność finansową firmy oraz ułatwić osiągnięcie zakładanych efektów rozwoju.

Istnieje kilka najbardziej znanych sposobów finansowania start-upów, oto kilka z nich:

1. Zbiórka funduszy: Podmiot może zgłosić się do inwestorów i zorganizować zbiórkę funduszy na stworzenie możliwości prowadzenia własnych przedsięwzięć start-upowych.

2. Inkubatory: Jeżeli start-up posiada klientów na wczesnym etapie jego działalności, jednak nie są to przychody wysokie, to można zdecydować się na skorzystanie z oferty inkubatorów przedsiębiorczości, które udostępniają swoją podmiotowość prawną, a także zapewniają przestrzeń biurową i obsługę księgową.

Czym są inkubatory przedsiębiorczości?

Inkubator przedsiębiorczości jest podmiotem, który zapewnia wsparcie, zasoby, mentorstwo i infrastrukturę niezbędną do prowadzenia start-upu. Działalność inkubatora przedsiębiorczości jest skierowana do konkretnej grupy odbiorców. Są nimi: młodzi przedsiębiorcy z sektora małych lub średnich przedsiębiorstw, studenci, absolwenci lub doktoranci uczelni wyższych, przedsiębiorcy pracujący w branży nowych technologii, osoby zamierzające działać w ramach tzw. start-upów. Obecnie w Polsce dwa najpopularniejsze inkubatory to:

AIP – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Twój start-up. Oba podmioty za stosunkowo niewielką opłatę abonamentową, zapewnią nam dobre warunki na sprawdzenie swojego pomysłu.

3. Anioły biznesu: Znane także jako anioły inwestycji, osoby prywatne, które udzielają wsparcia finansowego i doradczego start-upom.

4. Crowdfunding: Znany też jako finansowanie społecznościowe, to metoda pozyskiwania finansowania kapitału na projekty, produkty poprzez zbieranie niewielkich kwot od wielu osób za pośrednictwem platform internetowych. W zamian otrzymują określone świadczenie zwrotne, które może być różne w zależności od rodzaju crowdfundingu.

5. Kapitał podwyższonego ryzyka

Investments stratups venture –  znane również jako kapitał wysokiego ryzyka, to forma finansowania przedsiębiorstw, zwłaszcza start-upów, które posiadają duży potencjał wzrostu i zysku. Inwestorzy Venture Capital  dostarczają kapitał pieniężny na wczesnych etapach rozwoju tych przedsiębiorstw w zamian za udziały (akcje) w spółce. Oznacza to, że stają się współwłaścicielami i mają udział w ewentualnych zyskach i sukcesach finansowych przedsiębiorstwa. Inwestowanie w Venture Capital jest zazwyczaj związane z wysokim ryzykiem, ponieważ wiele start-upów może nie odnieść sukcesu, co prowadzi do utraty inwestycji. Jednak dla inwestorów VC, udane przedsięwzięcia mogą przynieść znaczne zyski. Kapitał Venture jest często wykorzystywany do finansowania innowacyjnych pomysłów, nowych technologii czy projektów badawczo-rozwojowych, które mogą przynieść rewolucyjne zmiany w danej branży. Inwestorzy VC często pełnią również rolę mentorów i doradców dla przedsiębiorstw, w które inwestują, przyczyniając się do ich sukcesu. Ze względu na swoje możliwości budżetowe, Venture Capital może pozwolić sobie na wspieranie nawet bardzo ryzykownych inwestycji.

Wady i zalety start-upów

Osoby myślące o podjęciu pracy w start-upie muszą zdawać sobie sprawę, że takie rozwiązanie ma swoje zalety, ale też poważne wady.

 Zalety:

1. Niskie koszty wejścia: Start-upy często zaczynają od niewielkich nakładów finansowych, co może być korzystne dla przedsiębiorców z ograniczonym budżetem.

2. Możliwość uzyskania dofinansowania dla innowacyjnych projektów: Start-upy, które mają innowacyjne pomysły, mogą skorzystać z różnych form dofinansowania, takich jak granty, konkursy start-upowe czy fundusze inwestycyjne.

3. Niezależność- możliwość prowadzenia własnego przedsiębiorstwa:Przedsiębiorcy zakładający start-upy mają większą niezależność w podejmowaniu decyzji, co może być atrakcyjne dla osób ceniących wolność działania.

4. Możliwość szybkiego rozwoju: Jeśli start-up odniesie sukces, może dynamicznie rosnąć i zdobywać nowe rynki, co przyczynia się do jego szybkiego rozwoju.

 Niestety, trzeba mieć świadomość, że założenie start-upu ma także wady.

 Wady:

1. Wysoki poziom niepewności: Start-upy często działają w warunkach dużej niepewności rynkowej, co może skutkować trudnościami w przewidywaniu wyników i podejmowaniu stabilnych decyzji.

2. Konieczność dużego zaangażowania: Sukces start-upu wymaga zazwyczaj intensywnego zaangażowania czasu, pracy i środków finansowych ze strony założycieli.

3. Brak kapitału na rozwój: Nie wszystkie start-upy uzyskują potrzebne środki finansowe na rozwój, co może ograniczać ich potencjał wzrostu.

4. Konkurencja: Rynek start-upów jest często konkurencyjny, co sprawia, że trudno jest wyróżnić się i zdobyć uwagę klientów czy inwestorów.

Czy każda nowa firma jest start-upem?

Nie, nie wszystkie młode przedsiębiorstwa można określić mianem start-upów. Podmiot tego typu powinien posiadać następujące cechy:

– Krótki czas działalności

– Niskie koszty początkowe

– Wysokie ryzyko przedsięwzięcia

– Duży zwrot z inwestycji

– Skalowalność

Kto może założyć start-up?

Wbrew powielanym często mitom, iż start-upowcami są najczęściej posiadający odpowiednią wiedzę studenci, start-up można założyć w dowolnym wieku. Najważniejsza jest motywacja do działania, umiejętność nawiązywania relacji oraz odporność na stres.

Jak założyć start-up?

Jeżeli zdecydowałeś się już, że start-up jest to kierunek, w którym chcesz zmierzać, to zapewne zadałeś sobie pytanie – jak właściwie założyć startup? Od czego zacząć jaki jest klucz do sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym. Przedstawiamy praktyczne porady, inspiracje i strategie, które umożliwią przyszłym przedsiębiorcom wykorzystanie potencjału w zakresie stworzenia możliwości prowadzenia własnego biznesu.

1. Jaki masz cel? dokładnie sprecyzuj swój pomysł, zastanów się co chcesz zaoferować potencjalnym klientom. Unikalny pomysł na biznes to połowa sukcesu. Osiąganie zakładanych celów stanowi kluczowy element sukcesu każdego start-upu. Wyznaczone cele działają jako wytyczne, które pozwalają firmie skoncentrować się na konkretnych kierunkach rozwoju i osiągnięciu zamierzonych wyników. Osiąganie zakładanych celów nie tylko potwierdza skuteczność strategii i działań podejmowanych przez start-up, ale także buduje pozytywny wizerunek firmy wśród inwestorów, partnerów biznesowych i klientów.

W kontekście start-upów, osiąganie zakładanych celów może obejmować różnorodne obszary, takie jak wzrost przychodów, zdobycie nowych klientów, rozwój innowacyjnych produktów lub usług, ekspansja na nowe rynki czy efektywna alokacja zasobów. Kluczowym elementem sukcesu jest nie tylko ustalanie ambitnych celów, ale także elastyczne dostosowywanie strategii w miarę postępów i zmieniających się warunków rynkowych. Przy podejmowaniu wysiłków w kierunku osiągania zakładanych celów, start-up powinien skupić się na monitorowaniu postępów, analizie efektywności działań oraz szybkiej adaptacji do ewentualnych zmian. Osiąganie zamierzonych celów staje się dynamicznym procesem, który wymaga stałej gotowości do nauki i doskonalenia strategii biznesowej.

2. Badanie rynku: Warto zobaczyć, jak wygląda branża, w której chcemy działać. Zasadą jest wstępna analiza rozwiązań konkurencyjnych, jak również oszacowanie potencjalnej wielkości rynku dla naszego rozwiązania.

3. Znalezienie cofounder’a- czyli wspólnika. Pewnie zastanawiasz się, w jaki sposób można znaleźć wspólnika? Chociażby uczestnicząc w konkursach branżowych, networkingu, czy korzystając z platform internetowych skierowanych do poszukujących partnerów do wspólnego przedsięwzięcia.

4. Business plan: Sporządź szczegółowy business plan. To dokument, który zawiera opis pomysłu, analizę rynku, strategię marketingową, finanse i inne ważne elementy. Business plan będzie pomocny zarówno w przekonaniu inwestorów, jak i jako narzędzie do śledzenia postępów firmy.

5. Rejestracja firmy: Wybierz odpowiednią formę działalności  dla swojego start-upu i zarejestruj firmę w odpowiednich instytucjach. W Polsce popularnym wyborem dla start-upów jest spółka z o.o. lub spółka akcyjna.

6. Finansowanie: Określ, jak zamierzasz finansować swój start-up. Czy planujesz pozyskiwać inwestycje, korzystać z dotacji, czy może samemu finansować rozwój firmy? To istotne pytanie, na które trzeba odpowiedzieć na samym początku.

7. Budowanie zespołu: Skompletuj zespół o odpowiednich umiejętnościach, który wesprze Cię w realizacji pomysłu. To ważny element, ponieważ mocny zespół jest kluczowy dla sukcesu start-upu.

8. Marketing i promocja: Opracuj strategię marketingową, która pozwoli wypromować Twoje usługi lub produkty.  Zadbaj o stronę internetową, social media, a także inne kanały komunikacji z klientami.

Wyzwania stojące przed start-upami w ramach inteligentnych specjalizacji

Niezależnie od korzyści płynących z integracji z obszarami inteligentnych specjalizacji, start-upy borykają się również z pewnymi wyzwaniami.

Czym są krajowe inteligentne specjalizacje?  Są to obszary działalności o największym potencjale rozwoju.  Zrozumienie tych aspektów jest kluczowe dla skutecznego zarządzania procesem integracji oraz opracowania strategii, która uwzględnia potencjalne trudności. Poniżej przedstawiamy główne wyzwania, z jakimi mogą się spotkać startupy w kontekście inteligentnych specjalizacji.

Konieczność dopasowania do specyfiki regionu

Start-upowcy planując integrację z obszarami inteligentnych specjalizacji, muszą skoncentrować się na dostosowaniu swoich działań do specyfiki danego regionu. Unikalne cechy i potrzeby każdego obszaru mogą wymagać dostosowania produktów, co stanowi istotne wyzwanie dla start-upów.

Wsparcie regulacyjne i prawne

Integracja start-upów z obszarami inteligentnych specjalizacji często wymaga zrozumienia i dostosowania się do skomplikowanego środowiska regulacyjnego.  Poproś specjalistę o pomoc, wsparcie prawników specjalizujących się w danej dziedzinie staje się kluczowe, aby uniknąć potencjalnych pułapek związanych z przepisami i normami branżowymi.

Konieczność utrzymywania innowacyjności

W miarę jak start-upy stają się częścią obszarów inteligentnych specjalizacji, utrzymanie wysokiego poziomu innowacyjności staje się kluczowe. Konkurencja o środki finansowe i wsparcie wymaga ciągłego udoskonalania i dostosowywania produktów oraz usług do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku.

Komunikacja i budowanie relacji

Efektywna komunikacja z partnerami, ośrodkami badawczymi, a także z lokalną społecznością, staje się kluczowym aspektem sukcesu startupów w obszarach inteligentnych specjalizacji. Zrozumienie lokalnego kontekstu, budowanie trwałych relacji i zaangażowanie społeczności to procesy wymagające czasu i zaangażowania.

Zrównoważony rozwój

Zarządzanie równowagą pomiędzy rozwojem ekonomicznym a ochroną środowiska to kolejne wyzwanie. Wprowadzanie innowacji powinno uwzględniać zrównoważony rozwój, minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Rozważanie i skuteczne przeciwdziałanie tym wyzwaniom jest niezbędne dla startupów planujących integrację z obszarami inteligentnych specjalizacji. Skomplikowany kontekst wymaga elastyczności, adaptacji do zmieniających się warunków oraz umiejętności efektywnego zarządzania ryzykiem.

https://pasternaklegal.pl/start-up-2/

Zakładanie strat-upów z perspektywy studenta

Studencki świat jest pełen pasji, pomysłów i nieograniczonych możliwości. Dlatego nie dziwi fakt, że coraz więcej studentów różnych kierunków, niezależnie od roku studiów i specjalności, zastanawia się nad założeniem własnego start-upu. To nie tylko szansa na rozwinięcie własnych pomysłów, ale także doskonałe doświadczenie w świecie biznesu. Założenie start-upu przez studenta może być wyjątkową przygodą, łączącą naukę z praktyką. To okazja do przekształcenia teoretycznej wiedzy zdobywanej na uczelni w realne działania biznesowe. Wielu studentów podchodzi do tego wyzwania z entuzjazmem, gotowi zmierzyć się z ryzykiem, by osiągnąć sukces.

Dlaczego student powinien pomyśleć o start-upie? Po pierwsze, to doskonała okazja do rozwinięcia swojego pomysłu biznesowego. Student ma wiedzę, posiadając świeże spojrzenie i kreatywność, może wprowadzić innowacyjne rozwiązania na rynek. Po drugie, efekty uczenia w start-upie są wielowymiarowe,  prowadzenie start-upu daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu, finansów i wielu innych obszarów.

W ramach zrealizowania programu przedmiotu studiów, student ma szansę w zdobyć wiedzę teoretyczną którą wykorzysta do prowadzenia własnej firmy oraz uczestnictwa w europejskich start-upach. Coraz częściej na uczelniach powstają studia podyplomowe z zakresu start-upów, które stanowią dodatkową szansę dla studentów, pragnących rozwijać się w obszarze przedsiębiorczości. Program studiów podyplomowych obejmuje nie tylko kwestie związane z zakładaniem przedsiębiorstw typu start-up, ale również rozwój regionalny, co stanowi istotny element dla studentów chcących wpływać na teren niskiej aktywności gospodarczej. Startupy stworzone przez studentów często charakteryzują się elastycznością, szybkim tempem działania i gotowością do eksperymentowania. To świetne cechy w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu. Ponadto, taka inicjatywa może być ważnym atutem w życiorysie studenta, otwierając nowe drzwi zawodowe. Oczywiście, założenie start-upu w czasie studiów to także wyzwanie. Trzeba znaleźć balans między obowiązkami akademickimi a godzinami pracy studenta  nad własnym projektem. Jednak odpowiednio zorganizowany czas, nakład pracy studenta i wsparcie środowiska akademickiego mogą sprawić, że ta podróż stanie się nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale także szansą na osiągnięcie sukcesu w biznesie. W trakcie studiów, student ma również możliwość uczestnictwa w konkursach start-upowych, gdzie partnerem konkursu może być agencja rozwoju regionalnego. W ramach programu przedmiotu student zdobywa praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem własnego biznesu, a także pojęcie lean start-upu, które staje się coraz bardziej popularne wśród studentów zainteresowanych innowacyjnymi formami przedsiębiorczości. Ponadto, dla studentów z terenu województwa małopolskiego istnieje możliwość skorzystania z programu StartUP Małopolska. StartUP Małopolska to inicjatywa mająca na celu wsparcie i rozwój start-upów nas terenie województwa małopolskiego. Inicjatywa ta obejmuję szereg działań, mających na celu stworzenie korzystnego środowiska dla przedsiębiorców którzy chcą rozwijać swoje innowacyjne pomysły i projekty.

Europejski Kongres Gospodarczy

Oprócz wspomnianych kroków, warto również w ramach  rozważyć udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który może być cennym doświadczeniem dla rozwijającego się start-upu. Kongres ten gromadzi przedstawicieli biznesu, inwestorów, ekspertów i przedsiębiorców z całej Europy, tworząc doskonałą platformę do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy na temat najnowszych trendów i innowacji w świecie biznesu.

Uczestnictwo w Europejskim Kongresie Gospodarczym może otworzyć drzwi do nowych możliwości finansowania, partnerstw biznesowych czy nawet zdobycia nagród w konkursach start-upowych organizowanych w ramach wydarzenia. To doskonała okazja do promocji swojego start-upu na szczeblu międzynarodowym i zyskania uznanie wśród liderów branżowych.

Podczas kongresu warto skupić uwagę na sesjach poświęconych przedsiębiorczości, inwestycjom Venture Capital, czy perspektywom rozwoju regionalnego. Dzięki udziałowi w tym prestiżowym wydarzeniu, Twój start-up może zyskać dodatkowy impuls do wzrostu i ekspansji na europejskim rynku.

Główne obszary wsparcia prawnego

Wparcie prawne już na pierwszym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa jest niezwykle kluczowe, albowiem poza doborem odpowiedniej formy prowadzenia działalności pozwala na skonstruowanie odpowiednich zapisów umowy inwestycyjnego, które zabezpieczą Stroną w transakcji.

Pomagamy w dobrze odpowiedniej formy prawnej oraz podatkowej przedsiębiorstw, zakładamy Spółki, fundacje, stowarzyszenia.

Planujesz założenie start-upu i nie wiesz od czego zacząć? Napisz lub zadzwoń

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Skontaktuj się z nami

+48 22 718 32 70

+48 510 328 596

biuro@pasternaklegal.pl

 

KANCELARIA WARSZAWA

KANCELARIA MARKI

KANCELARIA Lublin

 

O decyzji w wyborze spółki pisaliśmy również:

Jaką spółkę wybrać do prowadzenia firmy?

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Przedawnienie przestępstwa

Przedawnienie przestępstwa

Co to jest przedawnienie?

Przedawnienie karalności jest znaną już od czasów starożytnych instytucją prawa karnego, związana ściśle z celami kary kryminalnej. Upływ czasu de facto uniemożliwia bowiem osiągnięcie wobec sprawcy celu wychowawczego i zapobiegawczego kary. Powoduje to, że wykonanie kary po znacznym upływie czasu byłoby już niecelowe.Przedawnienie karalności polega na tym, że  po upływie określonego w ustawie terminu  nie można sprawcy przestępstwa pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Ustanie karalności ma charakter bezwzględny i następuje z mocy prawa.

Skutki przedawnienia karalności: Na gruncie procesowym przedawnienie karalności oznacza, że w odniesieniu do konkretnego czynu sprawcy nie można wszcząć postępowania karnego, a wszczęte już postępowanie należy umorzyć (art. 17 §1 pkt 6 k.p.k.).

https://pasternaklegal.pl/?p=3623&preview=true

Spis treści:
1. Po jakim czasie przedawnia się sprawa – nowelizacja przepisów kodeksu karnego
2. Terminy przedawnienia karalności z oskarżenia prywatnego:
3. Przedawnienie przestępstw na szkodę małoletniego (art. 101§ 4 k.k.)
4. Początek biegu terminu przedawnienia
5. Wykroczenia i przestępstwa skarbowe
6. Terminy przedawnienia wykroczenia skarbowego
7. Czym jest wykroczenie skarbowe?
8. Termin przedawnienia wykroczenia skarbowego
9. Czy istnieje możliwość modyfikacji terminów biegu przedawnienia?
10. Przedłużenie przedawnienia karalności
11. Czy możliwe jest wyłączenie instytucji przedawnienia?
12. Jakie przestępstwa się nie przedawniają?
13. Czy kradzież przedawnia się?
14. Przedawnienie karalności covid-19
15. PODSUMOWANIE

Po jakim czasu przedawnia się sprawa-  nowelizacja przepisów kodeksu karnego

Nowelizacja przepisów kodeksu karnego dokonana ostatnio Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r., nie ominęła przepisów dotyczących instytucji przedawnienia, zmieniając lub uzupełniając unormowania w art. 101 §1, art. 101 §3, art. 101 § 3a, art. 101 §4, art. 102 §1 i §2, art. 105 k.k.  Nie ma jednakowego terminu przedawnienia dla wszystkich przestępstw. Okolicznością decydującą o rozpiętości terminów przedawnienia karalności jest rodzaj i wysokość kary (co do kary pozbawienia wolności), określone w części szczególnej i części wojskowej kodeksu karnego, oraz waga czynu.

W obecnym stanie prawnym przedawnienie karalności następuję, gdy od czasu popełnienia przestępstwa upłynęło:

 §1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 40 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię;

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

Terminy przedawnienia karalności z oskarżenia prywatnego:

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.(por. wyr. SN z 4.12.2002 r.,  II KKN 132/01 Legalis).

Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego.

Przedawnienie przestępstw na szkodę małoletniego (art. 101§ 4 k.k.)

W wyniku nowelizacji kodeksu karnego, wzmocnieniu uległa ochrona małoletnich. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art.101 §4 k.k.

§  4.  W przypadku przestępstw:

1) przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności,

2) określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego, albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego,

3) określonych w art. 156a i art. 191b, popełnionych na szkodę małoletniego

Przedawnienie przestępstw popełnionych na szkodę małoletniego nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 40. roku życia.

Początek biegu terminu przedawnienia

Kiedy przestępstwo się przedawnia?

Okres przedawnienia karalności liczy się od daty popełnienia przestępstwa. Oczywiście decydujące w tej mierze znaczenie ma fakt, jakie przestępstwo oskarżony w rzeczywistości popełnił, a więc czyn przypisany, a nie o jakie przestępstwo został oskarżony – czyn zarzucany.

Początek biegu terminu przedawnienia przestępstw skutkowych

Regulacja zawarta w treści art.101§3 k.k. wskazuję, że jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił. W wyniku nowelizacji kodeksu karnego, ustawodawca dodał zapis art. 101§ 3a k.k.  w którym wskazano, że w przypadku przestępstwa popełnionego w czasie dłuższym niż jeden dzień bieg przedawnienia rozpoczyna się z upływem ostatniego dnia, w którym sprawca swoim zachowaniem wypełniał znamiona przestępstwa.

Wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Termin przedawnienia przestępstwa skarbowego

W przypadku przestępstwa skarbowego termin przedawnienia uzależniony jest od stopnia zagrożenia karą.

Jak stanowi art. 44 §1 kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.), karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

5 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat;

10 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym nastąpiło zachowanie sprawcy, chyba że kodeks stanowi inaczej.

W konsekwencji  termin przedawnienia – odpowiednio pięcio – lub dziesięcioletni – należy obliczać od daty zachowania się sprawcy.

Terminy przedawnienia wykroczenia skarbowego

Czym jest wykroczenie skarbowe?

Jak stanowi treść art.53§3 k.k.s. wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo warto przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.

Termin przedawnienia wykroczenia skarbowego

Karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Natomiast jeżeli w tym okresie wszczęto przeciwko sprawcy postępowanie, karalność popełnionego przez niego wykroczenia skarbowego ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu ( czyli z upływem 3 lat od jego popełnienia)

Czy istnieje możliwość modyfikacji terminów biegu przedawnienia?

Tak, pewne modyfikacje przewiduję art. 9 PWKK zgodnie z jego treścią Bieg terminu przedawnienia karalności umyślnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub wymiarowi sprawiedliwości, zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej 3 lat, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych – w okresie od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r. – w czasie lub w związku z pełnieniem ich funkcji, rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 1990 r. Przepis art. 4§1 kodeksu karnego nie ma w takich wypadkach zastosowania.W stosunku do sprawców czynów, określonych w §1 nie stosuje się wydanych przed dniem 7 grudnia 1989 r. przepisów ustaw i dekretów, które przewidują amnestię lub abolicję

Przedłużenie przedawnienia karalności

Za sprawą art. 102 k.k. terminy dotyczące przedawnienia przestępstwa przewidziane w art.101 k.k. ulegają przedłużeniu.

Jeżeli bowiem w okresie wskazanym w art.101 k.k.doszło do wszczęcia postępowania, to karalność przestępstwa ulega przedawnieniu po 10 latach co do przestępstw z art.101 §1 k.k. oraz po 5 latach co do pozostałych przestępstw, tj. tych ściganych z oskarżenia prywatnego, od zakończenia tego okresu. Celem instytucji z art. 102 k.k. jest umożliwienie przeprowadzenia postępowania karnego, pomimo że upłynęły już ustawowe terminy przedawnienia karalności określone w art.101 k.k.

Czy możliwe jest wyłączenie instytucji przedawnienia?

Kodeks karny przewiduję także przypadki, w których następuję  zamrożenie terminu  przedawnienia, są to tzw. Przestępstwa nie ulegające przedawnieniu.

Jakie przestępstwa się nie przedawniają?

Przepisów o przedawnieniu karalności nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych. Nie stosuje się ich również do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Konstytucja RP wprowadza również instytucję zawieszenia przedawnienia karalności w stosunku do przestępstw nieściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, do czasu ustania tych przyczyn ( art.44 Konstytucji RP)

Czy kradzież przedawnia się?

Przedawnienie kradzieży

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego w polskim porządku prawnym przestępstwa ulegają przedawnieniu po upłynięciu danego okresu, który jest wyznaczony ze względu na wagę popełnionego czynu. Zgodnie z treścią art. 278§1 k.k.  Za kradzież grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.  Wobec powyższego  na mocy art. 101§1 pkt 3,  przestępstwo ulega przedawnieniu  po 10 latach – licząc od popełnienia przestępstwa. Warto jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z kolejnym przepisem kodeksu karnego „jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w §1 pkt 1–3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu”. Okazuje się więc, że do wydłużenia okresu przedawnienia karalności przyczynia się wszczęcie postępowania przeciwko danej osobie. 

Przedawnienie karalności covid-19

Pandemia wirusa Covid- 19 przyczyniła się do zmiany w wielu dziedzinach prawa, tak było również w prawie karnym. 1 października br. przestał obowiązywać przepis art. 15zzr (1) ustawy antycovidowej. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, nie ma tu znaczenia okoliczność, że dzień ten przypadał w niedzielę jako dzień ustawowo wolny od pracy. Przepisy regulujące zasady obliczania terminów prawa karnego dopuszczają możliwość, by początek biegu terminu następował w dzień ustawowo wolny od pracy. Brak jest bowiem w prawie karnym regulacji wykluczającej rozpoczęcie biegu terminu w dzień ustawowo wolny od pracy lub nawet w sobotę.1 października włącznie biegną terminy, które nie rozpoczęły swojego biegu przed ich wstrzymaniem. Natomiast terminy, które rozpoczęły swój bieg i uległy zawieszeniu, biegną dalej.

Dla przypomnienia:

Art. 15zzr ust. 1 ustawy COVID-19, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, stanowił, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów wymienionych w tym przepisie w pkt 1-6 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. art. 15zzr ust. 6 ustawy COVID-19 stanowił zaś, że w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

 

PODSUMOWANIE

Przedawnienie karalności przestępstwa to nieco upraszczając, sytuacja, w której sprawca przestępstwa z uwagi na upływ określonego przez ustawodawcę czasu nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Okres przedawnienia dla wszystkich przestępstw czy wykroczeń nie jest taki sam.  Ustawodawca przewidział tez instytucję przedłużenia przedawnienia karalności jak też „spoczywanie biegu przedawnienia”.

Prawidłowe obliczenie terminu przedawnienia karalności czynu może stanowić element konstruowania linii obrony, który przy odpowiednim zastosowaniu procesowym może okazać się bardzo korzystny dla Klienta, z tego tez względu warto rozważyć konsultację prawną z adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych, lub też zlecić obronę Adwokatowi zajmującym się reprezentacja w sprawach karnych.

Zespół adwokatów Pasternak LEGAL świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie tzw. white collar crimes na terenie całego Kraju. Nasze biura rozmieszczone są w kilku miastach Warszawie, Lublinie, Markach, co ułatwia nam kontakt z Klientami niemniej jednak prowadzimy sprawy na terenie całej Polski.

Specjalizacja, doświadczenie, jakość, odpowiedzialność – masz więcej pytań w opisywanej materii – skontaktuj się z nami.

Czas zabezpieczyć swoje interesy prawne i biznesowe! Nasza kancelaria stoi do Twojej dyspozycji. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy i pewności prawnej. Skontaktuj się z nami już dziś – Twoje spokojne jutro zaczyna się od podjęcia działań teraz!

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Specjalizacja

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

  • karnego,
  • prawa handlowego
  • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

 

Może Cię również zainteresować:

Kiedy następuje ustanie karalności (przedawnienie karalności) przestępstwa?

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Utrata prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w pytaniach i odpowiedziach

Utrata prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w pytaniach i odpowiedziach

https://pasternaklegal.pl/?p=3589&preview=true

Spis treści:
1. Jak sprawdzić czy mam zabrane prawo jazdy?
2. Jakie konsekwencje poniosę za jazdę po alkoholu?
3. Jaka jest kara za jazdę pod wpływem alkoholu?
4. Czy po zabraniu prawa jazdy muszę spełnić dodatkowe warunki, aby je odzyskać?
5. Warunki, jakie trzeba spełnić, aby odzyskać prawo jazdy
6. Czy za jazdę pod wpływem alkoholu zabierają prawo jazdy?
7. Kto zatrzymuje dokument prawa jazdy po prowadzenie pojazdu pod alkoholu?
8. Jak przebiega procedura zatrzymania prawa jazdy?
9. Jak odzyskać prawo jazdy po zabraniu?
10. Co to warunkowe umorzenie postępowania karnego?
11. Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu
12. W stanie nietrzeźwości – co oznacza?
13. Utrata prawa jazdy na 3 lata
14. Jazda po alkoholu po raz trzeci – jakie kary za jazdę po alkoholu w takim przypadku?
15. Jazda po alkoholu w 2023 roku
16. Utrata prawa jazdy na 3 miesiące
17. Jakie kary za jazdę po alkoholu?
18. Odzyskanie prawa jazdy po wyroku
19. Okres utraty prawa jazdy
20. Odebranie prawa jazdy kilku kategorii
21. Wniosek o „blokadę alkoholową” – Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów
22. Pomoc prawna

 

Jak sprawdzić czy mam zabrane prawo jazdy?

Jeśli jesteś zaniepokojony, że twoje prawo jazdy zostało zabrane z powodu jazdy pod wpływem alkoholu, istnieje kilka sposobów, aby to sprawdzić. Najpewniejszym źródłem informacji będzie kontakt z lokalnym urzędem komunikacji, który udzieli ci informacji na ten temat. Możesz także sprawdzić swoje dane online, korzystając z oficjalnych stron internetowych w twoim regionie.

Jakie konsekwencje poniosę za jazdę po alkoholu?

Jazda samochodem po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol to poważne przestępstwo. Konsekwencje mogą obejmować grzywnę, długi okres utraty prawa jazdy, a nawet karę więzienia. Jeśli złamiesz zakaz prowadzenia samochodów, ryzykujesz jeszcze poważniejsze konsekwencje. Możesz bowiem otrzymać dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Jazda po alkoholu wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami, w tym utratą prawa jazdy, karami finansowymi, utratą pracy, karami więzienia i ryzykiem wypadków drogowych. 

Jaka jest kara za jazdę pod wpływem alkoholu?

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od kraju, stanu czy regionu. Mogą obejmować grzywny, zawieszenie lub utratę prawa jazdy, obowiązkowe szkolenia z bezpieczeństwa drogowego, a nawet kary więzienia w przypadku poważnych przewinień.

Wyrokiem sądu rejonowego następuje skazanie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. To sąd, który na podstawie przeprowadzonych dowodów i przepisów prawa orzeka karę dla sprawcy przestępstwa, gdyż osoba, za popełnienie przestępstwa określonego w 178a kk grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Ponadto w wyroku skazującym sąd może zastosować dodatkowy środek w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Orzeczenie powyższego zakazu często niesie ze sobą daleko idące konsekwencje również w codziennym życiu, może wiązać się z utrudnieniem w funkcjonowaniu na codzień czy utratą pracy. Z tego względu obronę w tego typu sprawie warto powierzyć doświadczonym prawnikom.

Nasz zespół tworzą prawnicy posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Pasternak LEGAL świadczy wparcie prawne związane z obroną w sprawach karnych. To jedna z naszych specjalizacji!

Potrzebujesz konsultacji albo wsparcia prawnego na etapie procesowym? Napisz do nas.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy po zabraniu prawa jazdy muszę spełnić dodatkowe warunki, aby je odzyskać?

Tak, po zabraniu prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu musisz spełnić określone warunki, aby je odzyskać. Procedury różnią się w zależności od jurysdykcji, ale mogą obejmować szereg kroków, takich jak ukończenie kursu ds. bezpieczeństwa drogowego, przejście ponownie egzaminu i podjęcie leczenia odwykowego w przypadku problemów z alkoholem.

Po zabraniu prawa jazdy konieczne jest przestrzeganie wszelkich zasad i procedur, aby je odzyskać. To może obejmować okresy bez prawa jazdy, uczestnictwo w programach edukacyjnych i zmianę swojego zachowania na drodze.

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby odzyskać prawo jazdy

Prowadząc pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu, będziesz zobowiązany poddać się kompleksowym procedurom mającym na celu odzyskanie tego uprawnienia. Obejmować to może różnorodne etapy i wymagania, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach oraz zapobiec przyszłym incydentom. Te procedury obejmują:

1.     Uczestnictwo w programach edukacyjnych: Będziesz musiał uczestniczyć w specjalnych programach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na drogach i skutków jazdy pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu. Te szkolenia mają na celu zwiększenie Twojej świadomości i odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze

2.     Badania na obecność alkoholu: W procesie odzyskiwania prawa jazdy konieczne będzie poddanie się regularnym badaniom na obecność alkoholu we krwi lub mocz. Te testy pomagają monitorować Twoje zachowanie i wykluczyć ryzyko prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

3.     Egzamin praktyczny: Po ukończeniu programów edukacyjnych i spełnieniu innych warunków, będziesz musiał zdać egzamin praktyczny, aby udowodnić, że jesteś zdolny do bezpiecznej jazdy. To stanowisko weryfikuje Twoje umiejętności kierowcy i stosowanie przepisów ruchu drogowego.

Wszystkie te kroki mają na celu zapewnić, że ponownie będziesz odpowiedzialnym i bezpiecznym kierowcą, który nie stwarza zagrożenia dla innych użytkowników dróg. Oczywiście, konieczne będzie również spełnienie wszelkich innych wymogów i regulacji prawnych, które obowiązują w Twoim regionie w związku z odzyskaniem prawa jazdy.

Pasternak LEGAL doradzała Klientom w postępowaniach dotyczących “odzyskania prawa jazdy po jego utracie”.

Postępowanie z doświadczonym prawnikiem przebiega sprawnie, warto więc skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Więcej o naszej działalności w sprawach prawa karnego.

Czy za jazdę pod wpływem alkoholu zabierają prawo jazdy?

Tak, jazda po alkoholu jest przestępstwem, które może skutkować zabraniem prawa jazdy. Jest to środek mający na celu zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom na drogach i ochronę życia innych uczestników ruchu.

Kto zatrzymuje dokument prawa jazdy po prowadzenie pojazdu pod alkoholu?

Prawo jazdy po alkoholu może zostać zatrzymane przez odpowiednie służby, takie jak policja lub inspekcja ruchu drogowego. Kontrole drogowe, testy na obecność alkoholu i zatrzymanie prawa jazdy to standardowe procedury przeprowadzane w przypadku podejrzenia, że kierowca jest nietrzeźwy.

Jak przebiega procedura zatrzymania prawa jazdy?

Procedura zabrania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu stanowi kluczowy element systemu egzekwowania prawa na drogach, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i innych użytkowników dróg. Jest to proces ściśle określony przepisami prawa i zawierający kilka kluczowych etapów. Oto bardziej szczegółowe rozwinięcie tego procesu:

1.     Kontrola drogowa: Procedura rozpoczyna się od rutynowej kontroli drogowej przeprowadzanej przez funkcjonariuszy policji. Kontrole te są często przeprowadzane na drogach, parkingach lub na punktach kontrolnych i mają na celu monitorowanie zgodności z przepisami ruchu drogowego oraz zidentyfikowanie potencjalnych naruszeń.

2.     Test na obecność alkoholu w organizmie: Jeśli funkcjonariusz podejrzewa, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, może zdecydować o przeprowadzeniu testu na obecność alkoholu w organizmie. Najczęściej stosowanym testem jest test alkomatem, który mierzy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik testu może wskazać, czy kierowca przekroczył dopuszczalny poziom alkoholu we krwi.

3.     Zatrzymanie prawa jazdy: Jeśli wynik testu jest pozytywny, to oznacza, że kierowca miał w organizmie alkohol i prawo jazdy zostaje zatrzymane przez funkcjonariusza. To działa jako środek zapobiegawczy, mający na celu uniemożliwienie dalszej jazdy kierowcy pod wpływem alkoholu.

4.     Kara i postępowanie karne: Po zatrzymaniu prawa jazdy, kierowca może być ukarany zgodnie z przepisami prawa. Kary mogą obejmować mandaty, zawieszenie prawa jazdy, a w przypadkach poważniejszych naruszeń nawet areszt tymczasowy. Dodatkowo, kierowca będzie musiał stawić się przed sądem w celu rozpatrzenia swojej sprawy.

5.     Regulacje prawne: Procedura zabrania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu jest ściśle regulowana przez przepisy prawa. Określają one dopuszczalne poziomy alkoholu we krwi, uprawnienia funkcjonariuszy do przeprowadzania testów, a także kary i sankcje za naruszenia tych przepisów. Te regulacje mają na celu utrzymanie porządku na drogach i zapobieganie przypadkom jazdy pod wpływem alkoholu.

Podsumowując utrata dokumentu prawa jazdy to jedna z konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu. Kierowcy, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących trzeźwości, ryzykują utratę swojego dokumentu prawa jazdy. Procedura utraty prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu jest ściśle regulowana przepisami prawa. Zazwyczaj obejmuje kontrolę drogową, badania na obecność alkoholu w organizmie kierowcy i zatrzymanie prawa jazdy w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów. Z kolei procedura zatrzymania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu obejmuje kontrolę drogową, badania na obecność alkoholu w organizmie kierowcy i podjęcie odpowiednich środków prawnych w przypadku naruszenia przepisów.

Jak odzyskać prawo jazdy po zabraniu?

Odzyskanie prawa jazdy po jego utracie z powodu jazdy pod wpływem alkoholu wymaga spełnienia określonych warunków. Należy przestrzegać okresu zakazu prowadzenia pojazdów, uczestniczyć w programach szkoleniowych i być trzeźwym. Po spełnieniu tych warunków można ubiegać się o przywrócenie prawa jazdy.

Po okresie utraty prawa jazdy można ubiegać się o zwrot utraconego prawa jazdy. Procedury i warunki zwrotu prawa jazdy różnią się w zależności od jurysdykcji, ale zazwyczaj obejmują spełnienie określonych warunków i  ponowny egzamin praktyczny.

Co to warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego stanowi środek probacyjny i skutkuje odstąpieniem od skazania i jednoczesnym poddaniem sprawcy próbie. Sąd, orzekając w formie wyroku o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Ponadto należy pamiętać, że umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w okresie próby sprawca bezwzględnie powinien wywiązywać się z nałożonych na niego obowiązków jak również przestrzegać powszechnie obowiązujących norm prawnych.

W przypadku uchybienia przez sprawcę nałożonym na niego obowiązkom, zgodnie z art. 68 k.k. Sąd obligatoryjnie podejmie warunkowo umorzone postępowanie karne w przypadku, w którym sprawca popełni w okresie próby przestępstwo umyślne i za to przestępstwo sprawca zostanie prawomocnie skazany, jak również w przypadku, w którym pomimo udzielenia sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, sprawca uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego przeczytasz tutaj.

Skorzystanie z tej procedury niejednokrotnie może być w określonej konfiguracji procesowej zabiegiem korzystnym dla podejrzanego. Wobec powyższego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty i uzyskać konsultację prawną w tym zakresie.

Pasternak LEGAL posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, ale również związanych ze skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Przejdź do kontaktu z nami

Warunkowe umorzenie to możliwość zakończenia postępowania karnego bez wydania wyroku skazującego, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Te warunki mogą obejmować udział w programach terapeutycznych, prace społeczne lub inne środki naprawcze. Warunkowe umorzenie może być opcją, która pozwoli uniknąć długotrwałych konsekwencji prawnych związanych z wyrokiem skazującym

W stanie nietrzeźwości – co oznacza?

Stan nietrzeźwości oznacza, że ilość alkoholu w organizmie kierowcy przekracza legalne limity określone w przepisach ruchu drogowego. Jest to poważne przestępstwo i prowadzi do konsekwencji prawnych, takich jak zabranie prawa jazdy i kary pieniężne.

 Więcej na temat tego czym jest jazda w stanie nietrzeźwości zobacz tutaj.

Utrata prawa jazdy na 3 lata

W wielu jurysdykcjach na całym świecie utrata prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu jest surowo sankcjonowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i odstraszenia kierowców od podejmowania ryzykownego zachowania. Jednym z drastycznych środków, który może być zastosowany w takich przypadkach, jest zawieszenie prawa jazdy na okres trzech lat. Zawieszenie prawa jazdy jest surowym środkiem karania kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu. Oznacza to, że kierowca traci prawo do prowadzenia pojazdów na okres trzech lat. Głównym celem tego surowego środka karania jest odstraszanie potencjalnych sprawców przed prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwości. Rozważając tak drastyczną konsekwencję, kierowcy mogą być bardziej skłonni do powstrzymania się od picia alkoholu przed wsiadaniem za kierownicę, zwiększając tym samym bezpieczeństwo na drogach. Zawieszenie prawa jazdy na trzy lata ma na celu ochronę wszystkich użytkowników dróg. W niektórych przypadkach sądy mogą rozważyć okoliczności sprawy i dostosować karę zawieszenia prawa jazdy do konkretnej sytuacji, ale zazwyczaj zasada trzech lat zawieszenia jest stosowana jako standardowy środek odstraszający.

Jazda po alkoholu po raz trzeci – jakie kary za jazdę po alkoholu w takim przypadku?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu po raz trzeci to bardzo poważne przestępstwo. Kary za powtórne przewinienie są zazwyczaj surowsze niż za pierwsze wykroczenie i mogą obejmować dłuższy okres utraty prawa jazdy, większe grzywny i wyższe ryzyko kary więzienia.

Jazda po alkoholu w 2023 roku

Rok 2023 to nadal okres, w którym obowiązują surowe przepisy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu. Z dniem 1 października 2023 r. weszły w życie nowe przepisy kodeksu karnego, które nakładają surowszą odpowiedzialność karną na sprawcę, który prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości. Co do zasady takiemu sprawcy sąd będzie mógł wymierzyć karę pozbawienia wolności do 3 lat.

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące

W roku 2023 przepisy dotyczące utraty prawa jazdy wprowadzają zróżnicowane sankcje za różne rodzaje wykroczeń drogowych. W przypadku takich, jak przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym lub przewożenie niewłaściwej liczby osób, prawo jazdy może być zawieszone na okres trzech miesięcy.

Jakie kary za jazdę po alkoholu?

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od stopnia nietrzeźwości, przewinienia, regionu i jurysdykcji. Mogą obejmować grzywny, zakaz prowadzenia samochodów, obowiązkowe leczenie odwykowe i kary więzienia.

Odzyskanie prawa jazdy po wyroku

Po odbyciu kary za jazdę pod wpływem alkoholu można ubiegać się o odnowienie prawa jazdy. To proces, który wymaga spełnienia określonych warunków i przejścia odpowiednich procedur.

Okres utraty prawa jazdy

Okres zatrzymania prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu może się różnić w zależności od przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji. Zazwyczaj obejmuje on okres od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od stopnia nietrzeźwości i przewinienia..

Mając na uwadze dotkliwość środka karnego jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów nawet kilkuletni warto skorzystać w sprawie związanej z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii.

Skazanie za przestępstwo określone w art. 178 a kodeksu karnego oraz orzeczenie zakazu, a także obowiązku świadczenia pieniężnego poza konsekwencjami finansowymi, czy odpowiedzialnością karna może prowadzić do dodatkowych konsekwencji prawnych, a nawet wpływać na funkcjonowanie całej rodziny, w szczególności w przypadku gdy źródło zarobkowania powiązane jest z koniecznością posiadania prawa jazdy. W takich wypadkach szczególnie warto skorzystać z doświadczonej pomocy adwokatów świadczących usługi obrony w sprawach karnych.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Zobacz więcej o przestępstwie z art. 178a kodeksu karnego.

Świadczymy usługi prawne w zakresie pomocy prawnej w aspektach prawa karnego. Zespół Pasternak LEGAL tworzą doświadczeni adwokaci w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

  • karnego,
  • prawa handlowego
  • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

Nie czekaj i podejmij działania już teraz.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Odebranie prawa jazdy kilku kategorii

W niektórych przypadkach, w związku z jazdą pod wpływem alkoholu, kierowcy mogą stracić nie tylko prawo jazdy na samochody osobowe, ale także na inne kategorie pojazdów, takie jak motocykle czy ciężarówki.

Wniosek o „blokadę alkoholową” – Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Jeśli masz orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na skutek jazdy pod wpływem alkoholu, istnieje możliwość ubiegania się o jego skrócenie. W niektórych jurysdykcjach możesz złożyć wniosek o skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, jeśli spełnisz określone warunki. Warunki te mogą obejmować uczestnictwo w programach terapeutycznych, udział w szkoleniach dotyczących bezpiecznej jazdy oraz brak powtórnych naruszeń prawa drogowego związanego z alkoholem. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe po zasięgnięciu porady adwokata i spełnieniu wymagań określonych przez organy odpowiedzialne za wykonywanie kary.

“Blokada alkoholowa” to środek, który może być stosowany wobec osób, którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów. Aby skazany mógł ubiegać się o “blokadę antyalkoholową”, musi spełnić kilka warunków:

1.     Okres wykonywania zakazu: Skazany może ubiegać się o “blokadę antyalkoholową”, jeśli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez co najmniej połowę czasu, na jaki został orzeczony. Jeśli zakaz prowadzenia pojazdów był orzeczony dożywotnio, skazany musi go wykonywać przez co najmniej 10 lat.

2.     Bezpieczeństwo w komunikacji: Sąd musi być przekonany, że pozwalając skazanemu na prowadzenie pojazdu z “blokadą antyalkoholową”, nie będzie to stanowiło zagrożenia dla bezpieczeństwa na drogach. Sąd dokonuje tej oceny na podstawie zachowania i warunków osobistych skazanego oraz jego postawy w okresie wykonywania kary.

Warto zaznaczyć, że jeśli skazany, któremu sąd zezwolił na korzystanie z “blokady antyalkoholowej”, popełni rażące naruszenie prawa związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego, na przykład przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, to sąd może zdecydować o wycofaniu tej blokady z pojazdu.

Złożenie stosownego wniosku może niejednokrotnie okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla sprawcy skazanego uprzednio za jazdę pod wpływem alkoholu. Odpowiednie skonstruowanie wniosku oraz niezbędnych załączników do wniosku stanowi istotny element na drodze do ubiegania się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Z uwagi na ważkość zagadnienia jakim jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów prowadzenie tej sprawy warto powierzyć adwokatowi zajmującemu się prowadzeniem spraw karnych.

Pomoc prawna

Jeżeli jesteś podejrzanym bądź oskarżonym o jazdę pod wpływem alkoholu lub problemów związanych z zakazem prowadzenia pojazdów, pomoc prawna jest niezwykle ważna. Warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże ci zrozumieć swoje prawa, przygotować obronę oraz reprezentować cię przed sądem. Adwokat może doradzić ci, jak najlepiej zareagować na zarzuty i pomóc w osiągnięciu najlepszego wyniku w twojej sprawie. Współpraca z adwokatem może być kluczowa w ochronie twoich interesów i praw w kontekście spraw związanych z jazdą pod wpływem alkoholu.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jaką spółkę wybrać do prowadzenia firmy?

Jaką spółkę wybrać do prowadzenia firmy?

Wstęp

Spółki stanowią ważny element struktury gospodarczej, różniąc się pod względem prawnym, organizacyjnym i operacyjnym. Niniejszy wpis na bloga skupi się na analizie działań spółek osobowych i kapitałowych.

Przedsiębiorstwa według ustawodawstwa polskiego można utworzyć i prowadzić na, podstawie różnych przepisów prawa. Wybór odpowiedniej formy w sposób realny wpływa na prowadzony biznes ponieważ może bezpośrednio przekładać się na zobowiązania podatkowe jak również zobowiązania związane z wymiarem składki ZUS.

Przepisy krajowe dają potencjalnemu przedsiębiorcy szeroką gamę możliwości w zakresie doboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności. Warto więc wiedzieć jaki jest podział spółek po to by wybrać odpowiednią formę do prowadzenia własnego biznesu. A wachlarz możliwości jest spory począwszy od jednoosobowej działalności, aż po spółki  które współtworzą dwa lub więcej podmiotów.

 

https://pasternaklegal.pl/?p=3573&preview=true

 

Spis treści:
1. Jakie są rodzaje spółek?
2. Czym są spółki prawa handlowego?
3. Charakterystyka Spółek Osobowych
4. Funkcjonowanie Spółek Osobowych
5. Charakterystyka Spółek Kapitałowych
6. Jaką wybrać formę spółki?
7. Kwestie związane z połączeniem/przekształcenie i podziałem spółek – reorganizacja działalności
8. Podsumowanie
8. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

Jakie są rodzaje spółek?

Podział spółek handlowych na dwie odrębne kategorie, tj. spółki osobowe i spółki kapitałowe – potocznie nazywane Spółkami handlowymi.

Do spółek kapitałowych zalicza się spółki akcyjne w tym prosta spółka akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś pośród spółek osobowych są spółki: jawna, partnerskie, komandytowe i komandytowo – akcyjne. Wybierając formę prowadzenia działalności warto wiedzieć jakie są różnice pomiędzy w/w spółkami przede wszystkim w zakresie odpowiedzialności, czy obciążeń podatkowych.

Czym są spółki prawa handlowego?

Jak już wspomniano do spółek prawa handlowego należą spółki kapitałowe oraz osobowe.

Spółki kapitałowe wyróżniają się posiadaniem osobowości prawnej. Osobowość prawna spółek kapitałowych powstaje w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki osobowości prawnej handlowe spółki kapitałowe mają możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków. Oznacza to, że we własnym mieniu i na własny rachunek mogą nabywać i zbywać prawo własności oraz inne prawa rzeczowe. Jednocześnie mogą zaciągać zobowiązania, a nawet występować w charakterze powoda lub pozwanego. Aby utworzyć spółkę kapitałową niezbędny jest określony kapitał na start. Wysokość kapitału zakładowego uzależniona jest od rodzaju spółki kapitałowej. Na marginesie niniejszych rozważań poza zasięgiem tego opracowania pozostają kwestie związane z bytem spółki w organizacji, albowiem kwestie te wymagały by osobnego przedstawienia i z tego względu zostały one pominięte.

Charakterystyka Spółek Osobowych

Spółki osobowe, w tym partnerskie, jawne i komandytowe, charakteryzują się tym, że wspólnicy co do zasady odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki. To jeden z kluczowych elementów odróżniających je od spółek kapitałowych. W przypadku spółki osobowej, każdy wspólnik reprezentuje spółkę, co wpływa na dynamikę podejmowania decyzji i prowadzenia spraw spółki. Stosowne modyfikacje dotyczą spółki komandytowej oraz komandytowo akcyjnej niemniej jednak te kwestie wymagają osobne przedstawienia dlatego też w tym wpisie nie będą szerzej przedstawiane.

Niewątpliwie spółek handlowych podział opiera się na uregulowaniu Kodeksu spółek handlowych. Wśród spółek osobowych spółka jawna (Sp. j.) cieszy się największą popularnością. Powstaje ona na bazie umowy zawartej pod rygorem nieważności przez osoby fizyczne lub prawne.  Spółka musi wyznaczyć siedzibę spółki.

Wkład do spółki jawnej stanowi wszystko co zostało do niej wniesione przez jej członków. Wkłady wnoszone przez wspólników spółki jawnej powinny być równe. Wymaga ona rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W firmie spółki nie prowadzi się dla niej pełnej księgowości, jeżeli w zawiązaną spółkę majątek w ciągu roku nie przekracza 2 mln euro. Przy utworzeniu nowej spółki plan działania musi być spójny.

Wspólnicy spółki istniejącej odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Każdy z nich może reprezentować spółkę jawna, a zyski zasadniczo dzieli się po równo. Do rozwiązania spółki jawnej dochodzi poprzez ziszczenie się przyczyn określonych w umowie spółki jawnej, uchwałę wszystkich wspólników, upadłość, śmieć wspólnika lub jego upadłości, a także wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez któregokolwiek ze wspólników oraz orzeczenie sądu.

Spółka partnerska także jest zaliczana do spółek osobowych. Spółka partnerska tworzona jest przez partnerów celem wykonywania wolnego zawodu. Spółka partnerska może być utworzona zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, a także przez spółki cywilne oraz inne spółki prawa handlowego. Warunek konieczny spółki nowo zawiązanej partnerskiej to wykonywanie wolnego zawodu. Wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę. Oczywiście spółka partnerska powstaje na podstawie umowy i konieczne jest dokonanie wpisu do KRS.  Spółka partnerska działa pod własną firmą. Spółka partnerska zostaje zawarta przez co najmniej dwa podmioty.

Kolejną spółką osobową jest spółka komandytowa. Podobnie jak już wymienione spółki do jej powstania niezbędna jest umowa spółki komandytowej. Umowa spółki komandytowej powinna zawarta w odpowiedniej formie.

Do spółki wnosi się wkład pieniężny bądź niepieniężny W spółce komandytowej uczestniczą komplementariusze i komandytariusze. Bez względu na zgromadzony majątek spółki komandytowej winna ona prowadzić pełną księgowość. Komplementariusze spółki komandytowej odpowiadają wobec wierzycieli spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Jeżeli w umowie nie uregulowano inaczej komplementariusze mają prawo do udziału w zyskach odpowiadających wysokości wniesionego wkładu. Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Do rozwiązania spółki akcyjnej dochodzi w chwili wystąpienia przyczyn jakie określa umowa spółki komandytowej, na podstawie uchwały wspólników spółki komandytowej, poprzez upadłości spółki, wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z wspólników lub wierzycieli, a także na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

Do grona spółek osobowych zaliczamy również spółki komandytowo – akcyjne.  Jak sama nazwa wskazuje jej członków określa się mianem komplementariuszy i akcjonariuszy. W przy tej firmie spółki wymagany jest kapitał zakładowy. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki w przeciwieństwie do komplementariuszy. Ci ostatni odpowiadają bez ograniczeń bez względu na moment przystąpienia do spółki. Komplementariusze odpowiadają także za reprezentację spółki komandytowo – akcyjnej. Rozwiązanie spółki komandytowo – akcyjnej podobnie jak w przypadku pozostałych spółek osobowych ma miejsce w wypadku okoliczności przewidzianych statutem spółki, upadłości, śmierci oraz upadłości jednego z komplementariuszy oraz z powodu przyczyn prawem przewidzianych.

Funkcjonowanie Spółek Osobowych

Udział wspólnika w spółce osobowej ma istotne znaczenie dla struktury własnościowej. Decyduje on o zakresie odpowiedzialności za długi spółki oraz udziale w zyskach. Zasady funkcjonowania spółek osobowych regulowane są przede wszystkim przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Różnice między spółkami kapitałowymi a osobowymi dotyczą głównie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. W spółkach kapitałowych, takich jak np. spółka akcyjna, wspólnicy odpowiadają ograniczenie do wartości wniesionego kapitału, co odróżnia je od spółek osobowych.

Charakterystyka Spółek Kapitałowych

Spółki te charakteryzują się co do zasady tym, że odpowiedzialność wspólników jest ograniczona zaś, spółki te stanowią osobny od wspólników byt prawny.

Spółka akcyjna powstanie na podstawie statutu spółki. Po zawarciu statutu spółki konieczne jest przygotowanie niezbędnych dokumentów, które w dalszej kolejności zostaną zgłoszone wraz ze stosowną dokumentacją, celem rejestracji nowo zawiązanej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawiązanie nowych spółek wiąże się każdorazowo z przygotowanie niezbędnej dokumentacji, zaś jej odpowiednie opracowanie może mieć wpływ na funkcjonowanie samej spółki. Umowa Spółki to już ten moment, w którym warto przemyśleć brzmienie samej umowy tak by zoptymalizować ją z perspektywy prowadzonego biznesu oraz uzyskania jak największych korzyści z wyboru określonej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Myśląc o wyborze formy prowadzenia działalności należy pamiętać, że w przypadku spółki nowo zawiązanej kluczowe znaczenie ma prawidłowe skonstruowanie statut lub umowy spółki, które regulują przedmiot działalności spółki. Spółka kapitałowa powinna wyznaczyć siedzibę spółki nowo zawiązanej. Umowa Spółki określa również kapitał zakładowy spółki. Kapitał zakładowy może przyjąć postać pieniężną lub niepieniężną. Warto jednak pamiętać, iż w przypadku wyboru określonego trybu rejestracji spółki kapitałowej nie zawsze będzie możliwe wniesienie wkładów nie pieniężnych co w określonym stanie faktycznym może okazać się niekorzystne i w dalszej kolejności rodzić konieczność zmiany umowy spółki co będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dalszych kosztów.

Kolejna spółka kapitałowa, a mianowicie z ograniczoną odpowiedzialnością w odróżnieniu do spółki akcyjnej nie potrzebuje formułowania statutu spółki. Powstaje na podstawie umowy spółki. To w nim ujmuje się m.in . przedmiot działalności spółki. Kusząca w firmie spółki wydaje się jednak wysokość kapitału zakładowego spółki, który jest znacznie niższy aniżeli w przypadku spółki akcyjnej.

Podobnie jak przy spółce akcyjnej konieczny jest wpis do KRS-u. Do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności wystarczy co najmniej jedna osoba fizyczna lub prawna. Siedzibę spółki określa umowa. Spółka ta również powinna mieć swoje organy. W tym przypadku to spółka odpowiada za swoje zobowiązania, zaś w kompetencji zarządu leży reprezentacja spółki z o.o. Generowane zyski dzieli się pośród udziałowców zgodnie z ich udziałem.

Ostatnia i najmłodsza spółką kapitałowa jest prosta spółka akcyjna. Przepisy regulujący jej byt prawny weszły w życie w lipcu 2021 roku. Do jej utworzenia potrzebny jest co najmniej jeden podmiot oraz musi posiadać siedzibę spółki. Podobnie jak przy spółce akcyjnej i z ograniczona odpowiedzialnością dla tej spółki nowo zawiązanej potrzebny jest wpis do KRS-u oraz prowadzenie księgowości. Popularyzacja prostej spółki akcyjnej niewątpliwie jest wynikiem wysokości minimalnego wkładu zakładowego. Spółka powinna mieć swój zarząd spółki lub w zamian niego radę dyrektorów.

Jaką wybrać formę spółki?

Niewątpliwie wybierając konkretną formę spółki prawa należy mieć na uwadze charakter przewidywanej działalności, cel oraz oczekiwania na jakie stawiają wspólnicy, czy założyciele. Dobrze obrany przedmiot działalności spółki, to przyszłość nowego przedsiębiorstwa. Jest to istotne z perspektywy wybranego typu spółki o tyle, iż różnią się one między sobą, co przekłada się np.  m.in . na odpowiedzialność majątkową za zobowiązania przedsiębiorstwa, sposób powstania, wyodrębnienie organów oraz sposób reprezentacji. Dlatego warto wiedzieć jakie mankamenty wymaga podział spółek. Istotne jest również odpowiednie sformułowanie umowy/statutu spółki tak by korzyść płynąca z założenia podmiotu gospodarczego była jak największa.

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Kwestie związane z połączeniem/przekształcenie i podziałem spółek – reorganizacja działalności

Połączenie, Przekształcenie i podział spółek to instytucja, która jest wykorzystywana już w okresie funkcjonowania spółki.

Przyczyny sięgania po jedną z wyżej wskazanych instytucji mogą być bardzo różne, poczynając od woli wydzielenia określonej linii biznesowej z działalności, sprzedaż określonej marki, połączenie się firm na rynku czy zmiana organizacji w celu np. uzyskania korzyści podatkowej.

W przypadku spółek kapitałowych oraz działań związanych z połączeniem, przekształceniem czy też podziałem spółek istotne znaczenie odgrywają zarządy spółek uczestniczących dostarczają niezbędne informacje np. o podziale spółki wspólnikom w ramach procesu podziału spółki. Zarządy spółek uczestniczących w podziale winny to wykonać w określonym czasie przed zebraniem się walnego zgromadzenia, czy też zgromadzenia wspólników spółki. Procedura połączenia, podziału spółki wiąże się z określonymi czynnościami w KRS np. w przypadku połączenia spółek, wiąże się z wykreślenie spółki z rejestru.

W przypadku podziału spółki kapitałowej bądź spółek, wspólnikowi przysługuje prawo do akcji dzielonej spółki. Spółka taka trwa do wykreślenia spółki dzielonej z ewidencji.

 

https://pasternaklegal.pl/?p=3573&preview=true

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy zagadnienia związane z podziałem spółek na określone grupy. W sposób skrótowy pokazano różnice pomiędzy spółkami osobowymi a spółkami kapitałowymi. Wskazano również jak istotne jest prawidłowe dobranie formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując, dobór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje kluczowy dla funkcjonowania przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym, z tego względu podejmując decyzję o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę wszelkie za i przeciw a także skorzystać z wiedzy podmiotu profesjonalnie zajmującego się doradztwem w tego typu kwestiach.

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

J eżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Zawieszenie rat kredytu

https://pasternaklegal.pl/zawieszenie-rat-kredytu/

Spis treści:
1. Kolejny ważny wyrok TSUE w sprawie kredytu mieszkaniowego w CHF
2. Czym jest wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu zawieszenie spłat rat kredytowych na czas trwania postępowania sądowego?
3. Jak dotychczas Sądy rozpoznawały wnioski o udzielenie zabezpieczenia?
4. Wpływ wydanego wyroku TSUE na sprawy frankowe
5. Jak możemy pomóc?

 

 

Kolejny ważny wyrok TSUE w sprawie kredytu mieszkaniowego w CHF

Kolejny ważny wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-287/22 przeciwko Getin Noble bank S.A. – dotyczący dopuszczalności zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego

 W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał dwa ważne wyroki w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutą obcą tj. Wyrok w sprawie C‑520/21 oraz Wyrok w sprawie C-287/22 Getin Noble Bank.  – który przedmiotem jest niniejszego artykułu.

W wyroku wydanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  (TSUE) stwierdził, że art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (dalej: dyrektywa 93/13/EWG) stoją na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu zgodnie z którym sąd może oddalić złożony przez konsumenta wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu zawieszenie, na czas trwania postępowania w sprawie unieważnienia umowy zawierającej nieuczciwe warunki umowne, wykonywania umowy kredytu polegającego na spłacie miesięcznych rat, w sytuacji gdy zastosowanie takich środków tymczasowych jest konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności tego orzeczenia.

Jeżeli rozważasz wniesienie powództwa przeciwko bankowi mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie!

Bezpłatna weryfikacja wstępna

 

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czym jest wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu zawieszenie spłat rat kredytowych na czas trwania postępowania sądowego?

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego mającego na celu zawieszenie spłat rat kredytowych na czas trwania postępowania sądowego – w polskim porządku prawnym znany jest bardziej pod nazwą „wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia”.  Za pomocą takiego wniosku kredytobiorca na etapie sądowym może starać się przed wydaniem orzeczenia merytorycznego – kończącego postępowanie (wyroku) o udzielenie jemu swoistego zabezpieczenia przysługujących jemu praw zmierzającego do wydania przez Sad postanowienia, w którym sąd zawiesi dalsze spłacanie rat kredytowych do czasu wydania wyroku.

Kredytobiorcy za pomocą takiego wniosku mogą się starać już przy wniesieniu powództwa o zaprzestanie dalszych spłat nieważnej umowy kredytowej, co jest dla nich bardzo korzystnym rozwiązaniem.  TSUE w wyroku w sprawie C-287/22 Getin Noble Bank wskazał, że sądy krajowe powinny uwzględniać złożone wnioski, w sytuacji, w której widzą możliwość unieważnienia umowy kredytowej. Sądy powinny tym samym uwzględniać złożone wnioski o udzielenie zabezpieczenia, jeśli jest to konieczne do zachowania pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia.

Jak dotychczas Sądy rozpoznawały wnioski o udzielenie zabezpieczenia?

Do czasu wydania ww. orzeczenia niestety krajowe sądy rzadko uwzględniały wnioski konsumentów o wstrzymanie obowiązku dalszych spłat comiesięcznych rat hipoteki na czas trwania postępowania o stwierdzenie nieważności umowy. Praktyka w tym zakresie była różna oraz defacto zależała do jakiego Sadu trafiło powództwo wraz z wnioskiem o udzielanie zabezpieczenia powództwa. Przykładowo z praktyki naszej kancelarii wynika, że Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi w Warszawie rzadko uwzględniał wnioski o udzielenia o zabezpieczeniu roszczenia, natomiast inny sąd właściwy dla Warszawy tj. Sąd Okręgowy w Warszawie bardzo często pozytywnie rozpoznawał wnioski o udzielnie zabezpieczenia.

Głównym argumenty sądów w zakresie oddalania wniosków o udzielenie zabezpieczenia można podzielić na cztery typy, w których sądy jako przesłanki oddalające wnioski wskazywały, że:

1.      powództwo o stwierdzenie nieważności nie prowadzi do postępowania egzekucyjnego, a zatem w tych sprawach nie ma potrzeby zastosowania środków tymczasowych,

2.      celem zastosowania środka ochrony tymczasowej nie powinno być wykonanie wierzytelności, lecz ochrona przed wystąpieniem ewentualnej szkody lub innych negatywnych konsekwencji. W związku z powyższym zastosowanie ochrony tymczasowej jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy konsument wykaże. że dany bank znajduje się w bardzo złej kondycji finansowej – która rzutuje na ewentualne rozliczenie roszczeń względem konsumentów. Na dzień wydania postanowień oddalających banki nie znajdują się w złej kondycji finansowej.

3.      w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu konsumenci będą musieli dokonać dalszych rozliczeń z bankiem ze swoich zobowiązań za zwrot udzielonego kapitału. W związku z takim rozumowaniem Sadów konsument nie posiada interesu w żądaniu zastosowania środków tymczasowych. 

4.      umowa kredytu jest nieważna, a tym samym kredytobiorcy mogą zaprzestać samodzielnie spłacania rat kredytowych, a tym samym nie ma potrzeby udzielenia im zabezpieczenia. Zaprzestanie dalszych spłat według niektórych Sadów nie wiąże się dla konsumentów z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, a tym samym konsumenci nie posiadają interesu prawnego udzieleniu zabezpieczenia roszczenia.

Zapytaj o bezpłatną weryfikację kredytu frankowego – kliknij w ten link.

Dostałeś pozew banku a może dalej zastanawiasz czy pozwać bank? Zastanów się czy w przypadku gdyby Sąd uznał, że umowa twojego kredytu była nieważna to czy warto dalej tracić czas i pieniądze?

 

https://pasternaklegal.pl/?p=3562&preview=true

Wpływ wydanego wyroku TSUE na sprawy frankowe

Wydany wyrok należy uznać, za przełomowy dla konsumentów, którzy złoża wnioski o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu zawieszenie wykonywania umowy kredytu polegającego na spłacie miesięcznych rat w wytoczonym postępowaniu sądowym o unieważnienie umowy kredytu frankowego.

 Zdaniem TSUE kredytobiorca będzie mógł skutecznie żądać zawieszenia płatności rat na czas trwania postępowania sądowego dotyczącego unieważnienia umowy kredytowej. Wydanie takiego postanowienia oznacz będzie wielką ulgę dal wielu kredytobiorców pozwalając im rozdysponować we własnym zakresie środki, które dotychczas musieli przeznaczać na spłatę nieważnej umowy kredytowej. Dalsze raty kredytu po udzieleniu zabezpieczenia przestaną być dla kredytobiorców kulą u nogi, wpływającą negatywnie na budżet gospodarstwa a niejednokrotnie doprowadzając do negatywnych konsekwencji zdrowotnych bądź rodzinnych.

Problematyka niejednolitej praktyki orzeczniczej krajowych sądów powinna z czasem przybrać prokonsumencką linię prezentowaną przez TSUE. Wydany wyrok powinien wpłynąć pozytywnie na linię orzeczniczą, a przyszli kredytobiorcy wytaczający powództwa powinni odczuć realną ulgę już na etapie wnoszonych powództw Sadowych bez konieczności oczekiwania zakończenie długotrwałego – niejednokrotnie wieloletniego postępowania sądowego w sprawie unieważnienia umowy kredytu.

Jeśli jesteś jednym z tysiąca kredytobiorców, którzy dotychczas nie odważyli się na podjęcie rękawic, może teraz po wydanym wyroku TSUE nadszedł czas by uwolnić się od toksycznej umowy kredytu frankowego.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią, która pomoże w sporze z bankiem.  

 

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE: 

CZY JEST MOŻLIWE UNIEWAŻNIENIE KREDYTU?

FRANKOWICZE – KTO TO?

KREDYT WE FRANKACH – O CO CHODZI?

REKLAMACJA W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO

MASZ PYTANIA? KLIKNIJ TUTAJ I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Zmiany w KRS – SERIA EXPERCKA

ZMIANY W KRS – Przedsiębiorcy w KRS

Seria Expercka – Przedsiębiorcy w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy to scentralizowana i zinformatyzowana baza danych na którą składają się trzy osobne rejestry. Dotyczą one kolejno: przedsiębiorców, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,  a także rejestru dłużników niewypłacalnych.

Głównym celem KRS jest gromadzenie i udostępnianie rzetelnych informacji na temat statusu prawnego zarejestrowanych podmiotów, tj. jak spółki jawnej, akcyjnej, czy też komandytowej. Zawiera elementy takie jak aktualna sytuacja finansowa, czy też informacje dotyczące organów reprezentacyjnych danego podmiotu.

Informacje w rejestrze sądowym dotyczące przedsiębiorców, są istotne z perspektywy obrotu gospodarczego. KRS zawiera też wiele innych danych spółek wpisanych. Zgłoszenie do KRS podmiotu w określonych przypadkach jest obowiązkowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaktualizowało możliwości złożenia wniosku do KRS i zachęca do składania wniosków elektronicznych. Dane w krajowym rejestrze sądowym są jawne. Zanim dokonamy złożenia wniosku należy rozważnie przygotować się do jego wypełnienia. Czy już wiesz jak to zrobić? Centralna Informacja KRS należy do systemu integracji rejestrów unijnych, to dzięki niemu możliwe jest prowadzenie zbioru i udostępniania przetwarzanych informacji.

W kwestii przedsiębiorców krs ewidencjonuje wnioski dotyczące podmiotu. Systemy zawierają informacje, które obejmują stan na temat zaległości podatkowych, celnych, a także wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niespłaconych wierzytelności wraz z ich wysokością, np. dotyczących spółki. Rejestr dłużników niewypłacalnych przestrzega różne podmioty przed nawiązaniem ryzykownych interesów z osobą widniejącą w rejestrze.

Należy zauważyć, że KRS wnioski dotyczące wszelakich zamian podmiotów rozpatruje coraz to szybciej, dzięki digitalizacji systemów. Nie trzeba wychodzić z domu, żeby złożyć wniosek. KRS zmian dotyczących informacji udzielonych przez podmiot nie kwestionuje o tyle o ile są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Spis treści:
1. Jak wygląda wpis do KRS?
2. Zmiana Danych w KRS
3. Na czym polega sam wpis zmian do rejestru przedsiębiorców?
4. Jaki jest termin na zgłoszenie zmian i jego konsekwencje?
5. Podmioty wpisane do KRS, a brak aktualizacji danych
6. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

 

Jak wygląda wpis do KRS?

Sam wpis do krajowego rejestru sądowego przedsiębiorstwa następuje na wniosek zainteresowanego. Tylko taki podmiot ma możliwość złożenia wniosku, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wniosek wypełnia się na urzędowym formularzu w formie elektronicznej, kolejno składa do właściwego sądu rejestrowego wraz z załącznikami o ile zachodzi taka konieczność.  Dokumenty w formie elektronicznej powinny być potwierdzone podpisem elektronicznym. Z perspektywy formalnej podpisanie wniosku jest warunkiem koniecznym do jego przyjęcia.

Zmiana Danych w KRS

Złożenie wniosku w sposób szybki i skuteczny pozwala uniknąć niekiedy dotkliwych konsekwencji związanych z odrzuceniem wniosku, czy też opóźnieniem w rejestracji zmian w Spółce.

Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal kompleksowo zajmuje się obsługą przedsiębiorców, dlatego jeżeli chcesz by Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal zajęła się obsługa prawną zmian w KRS oraz reprezentacją firmy przed KRS, to skontaktuj się z nami, tak byś mógł skupić się na tym na czym musisz a obsługą prawną zajmiemy się my!

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jaki jest termin zgłoszenie zmian i jego konsekwencje?

Według Ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym zainteresowany ma 7 dni na złożenie wniosku do rejestru przedsiębiorców KRS od zdarzenia powodującego w następstwie konieczność jego złożenia.

Na czym polega sam wpis zmian do rejestru przedsiębiorców?

Wpis ma na celu wprowadzenie wniosku KRS do wewnętrznego systemu teleinformatycznego, podobnie świadczy wpis zmian zaistniałych po rejestracji. W krajowym rejestrze wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia jego wpływu. Na przykład jeżeli nie dokonano złożenia wniosku wskutek okoliczności uniemożliwiających jego złożenie wówczas termin zgłoszenia zmian liczy się w ciągu 7 kolejnych dni od ustania takich przeszkód. Należy podkreślić, że zgłaszanie zmian niezgodnych ze stanem faktycznym rodzi negatywne konsekwencje prawne.  Termin rozpoznania wniosku może jednak się wydłużyć.

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jaka spółka będzie dla Ciebie najlepsza?Skontaktuj się już teraz i kliknij tutaj

Wniosek dotyczący wpisu  powinien być wzbogacony o załączniki.

W przypadku spółek zarejestrowanych prowadzone są akta rejestrowe zawierające dane podmiotu zidentyfikowane przy rozpoznaniu wniosku. Podobne wymagania tyczą się, np. rejestru stowarzyszeń, rejestru sądowego spółki, zmiana danych członka spółki.

Należy zwrócić uwagę, że rejestr przedsiębiorców jest jawny, zatem dostępne są informacje spółek zarejestrowanych. Rejestr przedsiębiorców krajowego rejestru składa się z szczęściu działów w których zawiera się konkretne informacje pod określonym numerem. Dla każdego prowadzone są indywidualne akta rejestrowe, które każdorazowo aktualizowane są o zmianę danych np. w przypadku zmiany danych spółki, aktualizowana jest zmiana danych członka przedsiębiorstwa. Do systemu wprowadza się każdą zmianę wpisu. W rejestrze sądowym podstawę samego wpisu stanowi wniosek opiewający na dane podmiotu.

Należy podkreślić, że domniemywa się prawdziwość danych wprowadzonych do rejestru, dlatego tak ważne jest dokonanie zmian danych w rejestrze. 

Co ciekawe wyszukanie dokumentów finansowych, danych członków zarządu spółki, data kiedy spółka została zarejestrowana, zmiany adresu, zamiany zarządu, zmiana danych członka, zmiany umowy spółki i inne zmiany dotyczące podmiotu nie tylko w przypadku spółek sąd rejestrowy udostępnia bez konieczności tworzenia konta użytkownika na portalu rejestrów. Jeżeli np. doszło do zmiany siedziby spółki, zmiany istotnych dokumentów finansowych, to wszelkie dane podmiotu zmiany można zarejestrować pod numer krs elektronicznie, jako załącznik do wniosku.

Objęty zmianą wpis zostanie na tej podstawie zaktualizowany. Należy podkreślić, iż zmiany danych należy dokonywać każdorazowo w przypadku zmiany stanu faktycznego. Po dokonaniu rejestru zmiany wpis spółki, czy innego podmiotu jako jawny będzie ogólnodostępny w systemie KRS, np. zmiana zarządu krs.

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jaka spółka będzie dla Ciebie najlepsza?Skontaktuj się już teraz i kliknij tutaj

Podmioty wpisane do KRS, a brak aktualizacji danych

W przypadku uchybienia 7-dniowego terminu rejestracji przez przedsiębiorcę ogłoszenie wpisu nie następuje do czasu wypełnienia obowiązku. Celem ponaglenia przedsiębiorcy zostaje on wezwany do odpowiedniego działania bez którego ogłoszenie wpisu nie jest możliwe. Gdy wniosek złożony zostanie po terminie przedsiębiorcy grozi grzywna. Wobec tego przy dokonaniu zmiany danych dotyczących przedsiębiorstwa, jak np. w kwestii zmiany zarządu, zawsze trzeba zrobić stosowne zgłoszenie zmian.

Z reguły zmiany danych podmiotu zgłasza osoba reprezentująca spółkę. Co istotne w braku reakcji ze strony podmiotu na nałożoną już grzywnę i dalszego wzbraniania się od nakazanego działania, jakim jest zgłoszenie zmian w związku z przedsiębiorstwem, np. braku danych członka zarządu, zmiany zarządu, sąd może nakładać kolejne grzywny do momentu, aż nastąpi zmiana danych dotyczących postanowienia sądu. Także każda zmiana danych członka danego przedsiębiorstwa musi być odpowiednio zgłoszona.

W przypadku braku rejestracji zmian, wpis który powinien zostać objęty zmianą, a w szczególności jest niezgodny ze stanem faktycznym może z urzędu zostać wykreślony przez sąd. W szczególnych przypadkach przedmiot objęty zmianą może zostać wpisany przez sąd. W następstwie zmian ogłoszenie wpisu wymaga uiszczenia opłaty. Reasumując zmiana danych krs służyć ma aktualizacji bazy dla potencjalnego interesanta danego podmiotu. Z uwagi na rejestrację spółki i gamę informacji zainteresowany może racjonalnie obrać podmiot oraz plan przewidywanej z nim współpracy.

W ramach doradztwa Prawnego Kancelaria Pasternak LEGLA sporządza wnioski, umowy, reprezentuje klientów, sporządza wszelkie niezbędne załączniki celem zgłoszenia zmian w KRS.

Dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero myślą o założeniu spółki, przygotowaliśmy w Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL możliwość kompleksowego doradztwa w tym zakresie. Prawnicy, adwokaci, wspólnie podczas konsultacji prawno – podatkowej doradzają jaką formę spółki wybrać i na jaki konkretny rodzaj spółki się zdecydować.

Umów się na spotkanie – najlepsza forma działalności to nie tylko minimalizacja ryzyka, ale również realna oszczędność finansowa

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

  • Efektywne rozwiązania prawne
  • Bieżące wsparcie
  • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL. Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Mogą Cię również zainteresować poprzednie Nasze wpisy:

Spółka Z O.O. a ZUS

Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Połączenie spółek handlowych

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

 

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jak uchronić się przed nieuczciwą konkurencją

Wstęp

Trudna sytuacja gospodarcza powoduje, że przedsiębiorcy podejmują różne działania by zapewnić sobie dalszą obecność oraz rozwój na rynku. Niestety, niektóre z tych działań mogą się okazać czynami nieuczciwej konkurencji, za które grożą sankcje. Co oznaczają czyny nieuczciwej konkurencji i jak się przed nimi bronić?

Warto pamiętać, że nie każde działanie, które odbieramy jako nieuczciwa konkurencja, nosi znamiona nieuczciwej konkurencji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Czym innym są zwykłe, ludzkie pretensje, zawiedzione uczucia i poczucie krzywdy, a czym innym jest nieuczciwa konkurencja.

Warto podkreślić, że w przypadku czynu nieuczciwej konkurencji nie mówimy tylko o zachowania dwóch które mogą mieć miejsce pomiędzy dwoma konkurującymi ze sobą spółkami, ale również nieuczciwa konkurencja może nas spotkać ze strony aktualnych lub byłych pracowników czy współpracowników.

Czynu nieuczciwej konkurencji może dopuścić się każdy, w tym na przykład wspólnik, członek zarządu, klient lub dostawca. Pracownicy po prostu mają najszerszy dostęp do wrażliwych informacji, dlatego jest im o wiele łatwiej nieuczciwie konkurować.

Nieuczciwa konkurencja występuje praktycznie w każdym obszarze działalności gospodarczej, w tym w handlu, usługach, produkcji, zamówieniach publicznych, czy w reklamie.

Niniejsza publikacja ma się za zadanie omówienie problematyki nieuczciwej konkurencji w ogólnych kwestiach.

Spis treści:
1. Definicja nieuczciwej konkurencji
2. Czym są te dobre obyczaje?
3. Co można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji?
4. Oszukańcze – wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa
5. Fałszywe oznaczenia pochodzenia towarów lub usług
6. Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów lub usług
7. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
8. Przejmowanie pracowników i klientów
9. Naśladownictwo Produktów
10. Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości
11. Utrudnianie dostępu do rynku
12. Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną
13. Wytwarzanie i używanie urządzeń niedozwolonych
14. Nieuczciwa reklama
15. Sprzedaż premiowana
16. Prowadzenie systemu sprzedaży lawinowej
17. Wprowadzanie do obrotu własnych marek przez sklepy dyskontowe
18. Czego może się domagać przedsiębiorca?
19. Czy czyn nieuczciwej konkurencji jest przestępstwem?
20. Jak możemy pomóc?

Definicja nieuczciwej konkurencji

Jak rozumieć i rozpoznać czyny nieuczciwej konkurencji oraz, co niezwykle ważne, jak się przed nimi chronić?

To, jakiego rodzaju czyn stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, określa ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Ustawa wymienia przykładowe branże, w których obowiązuje i są to: produkcja (przemysłowa i rolna), budownictwo, handel i usługi. Czym jednak dokładnie jest nieuczciwa konkurencja?

Definicja pojęcia znajduje się w art. 3 ustawy. Jest to „działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Ustawodawca podaje kilka przykładów czynów nieuczciwej konkurencji:

– wprowadzanie w błąd w odniesieniu do oznaczenia przedsiębiorstwa, oznaczenia towarów lub usług, pochodzenia geograficznego towarów albo usług,

– naśladownictwo produktów,

– nieuczciwa lub zakazana reklama,

– pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,

– naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

– nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,

– utrudnianie dostępu do rynku,

– nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi,

– przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,

– organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz

– prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji jest dość nieostre. „Dobre obyczaje” nie są zdefiniowane w prawie. Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 3, by uznać dany czyn za czyn nieuczciwej konkurencji wystarczy by doszło do zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy lub klienta, nie zaś naruszenia tego interesu. NA marginesie należy wskazać, że ustawa wylicza przykładowe czyny nieuczciwej konkurencji.

Wskazówkę, jak należy rozumieć pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji daje orzecznictwo. W wyroku z dnia 9 października 2019 r. (sygn. I NSK 61/18) Sąd Najwyższy podkreśla, że „Istota czynu nieuczciwej konkurencji polega na działaniu przedsiębiorcy sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża ono lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (…) Ustalenie dobrych obyczajów w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji następuje z uwzględnieniem celu ustawy, jakim jest zapewnienie równych i niezakłóconych warunków konkurencji.

Czyn nieuczciwej konkurencji może zostać popełniony przez przedsiębiorcę, ale również przez jego pracownika, kontrahenta czy inną osobę, która chce lub działa na szkodę firmy. Kancelaria Pasternak LEGAL świadczy usług doradztwa prawnego w zakresie dotyczących ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji, dokonujemy audytów, ale również współpracujemy z firmami, które zajmują się wywiadem gospodarczym.

Usługi Kancelarii związane są nie tylko z zachowaniami prewencyjnymi mającymi zapobiegać czy też chronić przedsiębiorców przed czynami nieuczciwej konkurencji, ale również zorientowane są na reprezentację podmiotów i osób, którym zarzuca się popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji.

Zapraszamy do kontaktu

W kontekście relacji z konsumentami jako sprzeczne z dobrymi obyczajami należy uznać działania, które zmierzają do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania u klienta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności, czyli takie działanie, które potocznie określone jest jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegające in minus od przyjętych standardów postępowania.”

Bezprawność zachowania się sprawcy polega na tym, że działa on sprzecznie z prawem lub dobrymi obyczajami. Dodatkowo jego działalność musi zagrażać lub naruszać interes przedsiębiorcy lub klienta.

Czym są te dobre obyczaje?

Ich pojęcie nie jest ani jasne, ani precyzyjne. Przyjmuje się, że dobre obyczaje w obrocie gospodarczym, kiedyś nazywane uczciwością kupiecką, to coś w rodzaju zasad współżycia społecznego w działalności gospodarczej. Kryterium nie powinny więc stanowić poglądy uczciwego przeciętnego człowieka, ale oceny zorientowane na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania konkurencji, poprzez rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo jakością, ceną i innymi pożądanymi przez klientów cechami oferowanych towarów lub usług. Konkurencja powinna być „przejrzysta” czytelna dla przedsiębiorców i klientów a wyniki jej niezafałszowane. Kryteria oceny zachowań w obrocie powinny być racjonalne i pozwalać uczestnikom obrotu gospodarczego orientować się, jakie postępowanie jest dozwolone a jakie zabronione.

Co można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji?

Jakie mogą być przykłady czynów nieuczciwej konkurencji?

Za tego typu czyn można uznać użycie dla określenia produktu nazwy kojarzącej się z już funkcjonującym na rynku produktem podobnego zastosowania. Odbiorca może skojarzyć nowy produkt ze znanym odpowiednikiem i nabyć go pod wpływem renomy istniejącego odpowiednika. Przedsiębiorca wykorzystuje w tej sytuacji w sposób nieuczciwy renomę produktu wypracowaną przez innego przedsiębiorcę. Tego rodzaju zachowanie z pewnością narusza interes innego przedsiębiorcy. Może również naruszać interes klienta. Przykładem nieuczciwej konkurencji wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest również rozpowszechnianie nieuczciwych reklam porównawczych, przedstawiających w sposób nierzetelny przewagę własnych produktów nad produktami konkurencji. Jak wskazuje Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 25 lipca 2018 r. (sygn. I AGa 232/18) a contrario, nieuczciwa reklama wprowadza błąd, w sposób niemożliwy do weryfikacji i nierzetelny porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu, w sposób nieobiektywny porównuje typowe cechy towarów lub usług. Ponadto, tego typu reklama prowadzi do trudności lub pomyłek w rozróżnieniu podmiotu reklamowanego i jego konkurenta, ich oferty lub też oznaczeń.

Za czyn nieuczciwej konkurencji można też uznać tzw. opłaty półkowe, czyli płatności pobierane od dostawców w zamian za możliwość nawiązania i kontynuowania współpracy handlowej z daną siecią handlową. Tego rodzaju praktyki stanowią ograniczenie dostępu do rynku. Wskazuje na to np wyrok SN z 22.06.2023 r. (sygn. II CSKP 1336/22) w sprawie, w której dostawca pozwał sieć handlową. Sąd zwrócił uwagę, że za pobierane opłaty strona pozwana nie wykonywała na rzecz strony powodowej żadne usługi: „Pozwana pobierając więc bezpodstawnie nieekwiwalentne opłaty, obiektywie i nieuczciwie utrudniała dostęp stronie powodowej do rynku, wykorzystując swoją siłę ekonomiczną i wyzyskując słabość ekonomiczną kontrahenta. Jak wynika z akt sprawy strona powodowa musiała dostosowywać się do praktyk jednostronnie kształtowanych, nietransparentnych oraz korzystnych wyłącznie dla strony pozwanej.”

 Oszukańcze – wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 6 u.z.n.k.

Jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy.

Fałszywe oznaczenia pochodzenia towarów lub usług

Czynem nieuczciwej konkurencji jest opatrywanie towarów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym wskazującym bezpośrednio albo pośrednio na kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia albo używanie takiego oznaczenia w działalności handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach lub innych dokumentach.

Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów lub usług

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.

Jeżeli towar lub usługa w miejscu pochodzenia korzysta z ochrony, a z pochodzeniem z określonego regionu lub miejscowości są związane ich szczególne cechy lub właściwości, czynem nieuczciwej konkurencji jest fałszywe lub oszukańcze używanie takich chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także używanie oznaczeń i nazw, o których mowa w ust. 1, nawet z dodatkiem “rodzaj”, “typ”, “metoda” albo równoznacznym.

W odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem.

Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność.

Czy wiesz, że wprowadzające w błąd oznaczenie w określonych przypadkach może również stanowić przestępstwo?

Zespół prawa karnego gospodarczego ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi. Reprezentujemy klientów w każdym stadium postępowania tj. postępowanie przygotowawcze (dochodzenie, śledztwo), postępowanie przed Sądem I i II instancji, jak również po uprawomocnieniu się wyroku. Oferujemy wsparcie na różnych etapach, zatrzymania, przeszukania, zajęcia i zatrzymania mienia, stosowania tymczasowego aresztowania, na etapie postępowania przed organami ścigania, czy sądem.

Zespół Pasternak LEGAL – świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych – kliknij i zobacz więcej

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

Wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i narusza obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania wynikający z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu albo gdy zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te informacje, dokonując czynu nieuczciwej konkurencji.

Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji także wówczas, gdy w chwili ich ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania osoba wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć, że informacje zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od tego, kto wykorzystał lub ujawnił je w okolicznościach określonych w ust. 4.

Wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa polegające na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także przywozie, wywozie i przechowywaniu w tych celach towarów stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli osoba dokonująca wskazanej czynności wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć o tym, że właściwości towarów, w tym estetyczne lub funkcjonalne, proces ich wytwarzania lub zbywania zostały w znacznym stopniu ukształtowane w następstwie czynu określonego w ust. 1, dokonanego w okolicznościach określonych w ust. 4.

Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nastąpiło w wyniku niezależnego odkrycia lub wytworzenia albo obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która pozyskała informacje i której uprawnienie do pozyskania informacji nie było ograniczone w chwili ich pozyskania.

Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, gdy nastąpiło w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego, lub gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

Przejmowanie pracowników i klientów

Czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest także nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

  • Praw­na ochro­na ma­jąt­ku oraz własności intelektualnej: pomagamy chronić majątek przedsiębiorstwa oraz jego wspólników, świadczymy usługi w  zakresie rejestracji znaków towarowych , ochrony własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, windykacja wierzytelności, prawnokarnej ochrony majątku.
  • Warto zadbać by nie tylko procedury ale i odpowiednio skonstruowane umowy stanowiły działania prewencyjne w walce z czynami naruszające interes przedsiębiorcy. W tym zakresie oszczędności mogą kosztować bardzo dużo, dlatego zawsze warto skontaktować się ze specjalistami zajmującymi się doradztwem prawnym związanym z czynami nieuczciwej konkurencji. Pasternak LEGAL świadczy szerokie wsparcie związane ze wsparciem prawnym firm, często tworzonymi przez ludzi z pasją, również w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.

Naśladownictwo Produktów

Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt.

https://pasternaklegal.pl/?p=3507&preview=true 

Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości

Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

Wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o:

1)osobach kierujących przedsiębiorstwem;

2)wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach;

3)stosowanych cenach;

4)sytuacji gospodarczej lub prawnej.

Rozpowszechnianiem wiadomości, o których mowa w ust. 1, jest również posługiwanie się:

1)nieprzysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników;

2)nieprawdziwymi atestami;

3)nierzetelnymi wynikami badań;

4) nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów lub usług

Zachęcamy do zapoznania się z innymi pokrewnymi artykułami:

Ochrona znaku towarowego

Zastrzeżenie znaku towarowego

Logo a znak towarowy

Znak towarowy w Unii

Utrudnianie dostępu do rynku

Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

1)sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;

2)nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;

3)rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;

4)pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;

5)działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.

Czyn, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może polegać w szczególności na:

1)ograniczeniu w istotny sposób lub wyłączeniu możliwości dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy;

2)stworzeniu sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy, z którym dany przedsiębiorca pozostaje w związku gospodarczym;

3)emisji, oferowaniu oraz realizacji znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi oferowane przez jednego przedsiębiorcę lub grupę przedsiębiorców pozostających w związku gospodarczym, w okolicznościach wskazanych w pkt 1 lub 2.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest także utrudnianie małym przedsiębiorcom, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1178, z późn. zm.) 2 , dostępu do rynku przez sprzedaż towarów lub usług w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 po cenie nieuwzględniającej marży handlowej, z zastrzeżeniem ust. 5.

Utrudnianiem dostępu do rynku, o którym mowa w ust. 3, jest również:

1)emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi, oferowanych poniżej ich wartości nominalnej;

2)emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi o cenie przewyższającej wartość nominalną znaku.

Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji sprzedaż, o której mowa w ust. 3, jeżeli jest dokonywana w ramach:

1)wyprzedaży posezonowej, dokonywanej dwa razy w roku na koniec sezonu letniego i zimowego, trwającej każdorazowo nie dłużej niż miesiąc;

2)wyprzedaży ze względu na upływający termin przydatności towarów do spożycia lub upływającą datę minimalnej trwałości;

3)likwidacji obiektu handlowego, o ile sprzedaż taka trwa nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o likwidacji tego obiektu, a w przypadku likwidacji wszystkich obiektów handlowych przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego działalności handlowej – nie dłużej niż rok.

Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną

Czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną jest określone w  art. 229 Kodeksu karnego zachowanie osoby fizycznej:

1)będącej przedsiębiorcą;

2)działającej na rzecz przedsiębiorcy w ramach uprawnienia do jego reprezentowania albo podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania nad nim kontroli;

3)działającej na rzecz przedsiębiorcy, za zgodą osoby, o której mowa w pkt 2.

https://pasternaklegal.pl/?p=3507&preview=true

Wytwarzanie i używanie urządzeń niedozwolonych

Czynem nieuczciwej konkurencji jest wytwarzanie, import, dystrybucja, sprzedaż, najem lub oddawanie do używania pod innym tytułem prawnym oraz posiadanie, w celach zarobkowych, urządzeń niedozwolonych, w rozumieniu przepisów o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest także instalacja, serwis lub wymiana urządzeń niedozwolonych, w celach zarobkowych, oraz wykorzystywanie przekazu informacji handlowej do promocji tych urządzeń lub związanych z nimi usług.

Nieuczciwa reklama

Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

1)reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;

2)reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

3)reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;

4)wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;

5)reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.

Reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta, zwana dalej “reklamą porównawczą”, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące przesłanki:

1)nie jest reklamą wprowadzającą w błąd, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

2)w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu;

3)w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena;

4)nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi;

5)nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta;

6)w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem;

7)nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych;

8)nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym.

4. Reklama porównawcza związana z ofertą specjalną powinna, w zależności od jej warunków, jasno i jednoznacznie wskazywać datę wygaśnięcia tej oferty lub zawierać informację, że oferta jest ważna do czasu wyczerpania zapasu towarów bądź zaprzestania wykonywania usług, a jeżeli oferta specjalna jeszcze nie obowiązuje, powinna wskazywać również datę, od której specjalna cena lub inne szczególne warunki oferty będą obowiązywały.

Doradzamy w sprawach związanych z reklamą przedsiębiorców oraz produktów

Sprzedaż premiowana

Czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzedaż konsumentom towarów lub usług połączona z przyznaniem wszystkim albo niektórym nabywcom towarów lub usług nieodpłatnej premii, w postaci towarów lub usług odmiennych od stanowiących przedmiot sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 2.

Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji sprzedaż, o której mowa w ust. 1, jeżeli premie stanowią towary lub usługi:

1) o niewielkiej wartości lub próbki towaru;

2) wygrane w loteriach promocyjnych, organizowanych na podstawie przepisów o grach hazardowych, lub konkursach, których wynik nie zależy od przypadku.

Prowadzenie systemu sprzedaży lawinowej

Czynem nieuczciwej konkurencji jest organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, polegającego na proponowaniu nabywania towarów lub usług poprzez składanie nabywcom tych towarów lub usług obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne korzyści materialne wskutek nakłonienia kolejnych osób do udziału w systemie.

Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji organizowanie systemu sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

1) korzyści materialne uzyskiwane z uczestnictwa w systemie sprzedaży pochodzą ze środków uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzedaży dóbr i usług po cenie, której wartość nie może rażąco przekraczać rzeczywistej wartości rynkowej tych dóbr i usług;

2) osoba rezygnująca z udziału w systemie sprzedaży ma prawo do odprzedaży organizatorowi systemu za co najmniej 90% ceny zakupu wszystkich nabytych od organizatora nadających się do sprzedaży towarów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek towarów lub zestawów prezentacyjnych zakupionych w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia rezygnacji organizatorowi systemu sprzedaży.

Wprowadzanie do obrotu własnych marek przez sklepy dyskontowe

Czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych.

Czego może się domagać przedsiębiorca?

Przedsiębiorca, którego interes został naruszony lub zagrożony czynem nieuczciwej konkurencji może żądać np.

·       zaprzestania niedozwolonych działań,

·       eliminacji skutków niedozwolonych działań,

·       zapłaty odszkodowania,

·       wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,

·       zasądzenia określonej kwoty na wybrany cel społeczny,

·       złożenia oświadczenia o wybranej treści, formie i w wybranej ilości.

Należy podkreślić, że brzmienie przepisów wskazuje, że nie musiało już dojść do naruszenia interesu innego przedsiębiorcy. Wystarczy, by interes ten został zagrożony. Jak można dochodzić swoich roszczeń? Poszkodowany przedsiębiorca może wezwać stronę naruszającą do zaprzestania naruszenia lub od razu wytoczyć przeciw niej powództwo do sądu. Ze względu na fakt, że sądy dążą do polubownego rozwiązywania sporów, dobrą praktyką jest w pierwszej kolejności wezwać pisemnie stronę do zaprzestania naruszenia prawa i w przypadku braku jej stosownej reakcji wytoczyć powództwo załączając przesłane wezwanie do pozwu.  

Czy czyn nieuczciwej konkurencji jest przestępstwem?

Za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji sprawca może ponieść odpowiedzialność karną. Sankcje karne są przewidziane za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, wprowadzanie klientów w błąd odnośnie do tożsamości producenta lub produktu (karalne naśladownictwo), fałszywe oznaczenie produktów i usług albo brak jakichkolwiek oznaczeń, rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie i uczestnictwo w organizacji systemu sprzedaży lawinowej. Jakie sankcje grożą sprawcom tych czynów? Na przykład, za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy grozi kara aresztu albo grzywny. Aby można było ukarać sprawcę takiego czynu, pokrzywdzony przedsiębiorca musi złożyć wniosek o ściganie. Może to zrobić osobiście, w dowolnej jednostce policji lub złożyć do prokuratury pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, szczegółowo opisując okoliczności czynu i załączając dowody na potwierdzenie przebiegu czynu. 

Problematyka ta wymaga jednak osobnego opracowania.

Zastanawiałeś się co grozi za kupno i sprzedaż podrabianych towarów? – kliknij i zobacz więcej

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

Jak możemy pomóc?

Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego naszych Klientów, zarówno w przypadku bieżącego doradztwa prawnego, reprezentacji przed sądami czy urzędami, a także na etapie sporządzania lub negocjowania umów. Oferujemy wsparcie zarówno przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym. Zapraszamy do kontaktu.

Może również Cię zainteresować:

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Użytkowanie utworów bez zgody autora

Znak towarowy a logo

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.


Puste faktury – nierzetelna FAKTURA VAT

Puste faktury – nierzetelna FAKTURA VAT

Seria Expercka

Faktury odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu działań gospodarczych, umożliwiają jasne i przejrzyste rozliczenia, stanowią potwierdzenie wykonanej usługi lub dostarczonego towaru.

W związku z faktem, iż przedmiotem cyklu publikacji dotyczących obrotu gospodarczego oraz przestępstw gospodarczych ma być problematyka nierzetelnych faktur, w niniejszym opracowaniu zostanie przedstawione w sposób ogólne zagadnienie związane z dokumentowanie transakcji gospodarczych w postaci faktury VAT, a w dalszej kolejności wstępnie zostanie przedstawiona problematyka tzw. pustych faktur VAT, czy też faktury nierzetelnej, której to wystawienie lub wykorzystanie stanowi przestępstwo skarbowe.

https://pasternaklegal.pl/?p=3491&preview=true

Spis treści:
1. Regulacja
2. W jakim terminie należy wystawić fakturę? Termin wystawienia faktury – jaki?
3. Jakie są skutki wystawienia faktury po terminie? Co grozi za niewystawienie faktury?
4. Konsekwencje wystawienia faktury z opóźnieniem na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego
5. W jakich przypadkach nie muszę wystawiać faktury?
6. Niezaksięgowanie faktury
7. Problem pustych faktur
8. Czym jest pusta faktura?
9. Kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych

Regulacja

Obowiązek wystawienia faktury przez czynnego podatnika VAT reguluje art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług, który nakazuje wystawienie faktury dokumentującej między innymi sprzedaż, dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywaną przed podatnika VAT na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Wystawienie i wydanie faktury spełnia dwie funkcje w rozliczeniu podatku VAT – u sprzedawcy określa moment powstania obowiązku podatkowego, o ile zostanie wystawione w obowiązującym terminie, oraz wskazuje kwotę należnego podatku VAT, u nabywcy zaś jest podstawą do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku.

Wystawienie faktury po terminie jak pokazuje praktyka nie jest wcale sytuacją rzadką. Mimo że takie przypadki nie powinny mieć miejsca, to w praktyce często zdarza się, że podatnik z roztargnienia nie zaksięguje wystawionej faktury sprzedażowej. Oczywiście przedsiębiorcy nie wprowadzają takich faktur również celowo, jednakże wówczas skutki podatkowe powinny być dla nich najmniejszym problemem – większym będzie postępowanie karnoskarbowe. W każdym razie niezaksięgowanie faktury czy też wystawienie jej po terminie będzie miało swoje określone skutki podatkowe dla przedsiębiorcy ją wydającego.

W jakim terminie należy wystawić fakturę? Termin wystawienia faktury – jaki?

Skoro wiadomo już jaki przepis reguluje obowiązek wystawienia faktury VAT należy zadać pytanie – jaki jest termin na wystawienie faktury VAT?

Zasady nakładające obowiązek fakturowania zostały uregulowane w art. 106a–108 Ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT). Przepisy te nakładają na podatnika dokonującego sprzedaży obowiązek wystawienia faktury – po dokonaniu sprzedaży lub jeżeli jest taka potrzeba przed jej dokonaniem. Należy zaznaczyć, że wystawienie faktury po terminie dla jej nabywcy nie będzie miało żadnych negatywnych konsekwencji podatkowych. Skutki podatkowe pojawiają się jedynie po stronie przedsiębiorcy, który fakturę tę wystawił. 

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi fakturę wystawia się:

1.         zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 106i ust. 1 i 2, a więc nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę / otrzymano całość, lub część zapłaty od nabywcy – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar, lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;

2.         nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.

Ustawa o VAT wskazuje także na inne terminy, które są określone dla poszczególnych rodzajów usług. Według nich faktura powinna być wystawiona do:

•            30-go dnia od daty wykonania usługi (w przypadku usług budowlanych i montażowych)

•            60-go dnia od daty wydania towaru (w przypadku dostawy książek drukowanych, bez magazynów, gazet, czasopism, ulotek i map);

•            90-go dnia od wykonania czynności (w przypadku drukowania książek bez magazynów, gazet, czasopism, ulotek i map);

•            7-go dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;

•            z upływem terminu płatności (w przypadku dostaw energii cieplnej, chłodniczej lub elektrycznej, a także gazu, usług ochrony, przechowywania mienia i dozoru, oraz świadczenia usług: najmu, dzierżawy, ochrony osób, leasingu czy telekomunikacyjnych).

 Jakie są skutki wystawienia faktury po terminie? Co grozi za niewystawienie faktury ?

Niewystawienie faktury w terminie może wiązać się z konsekwencja na gruncie przepisów ustawy karnej oraz prawa podatkowego.

Termin wystawienia faktury VAT regulują określone przepisy ustawy, co jednak w sytuacji gdy faktura nie została wystawiona w terminie?

Zasadą jest, iż prawo do odliczenia podatku VAT powstaje w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Sprzedawca mimo opóźnienia w wystawieniu faktury jest obowiązany rozliczyć fakturę nie w miesiącu jej wystawienia, a w miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

Wystawienia faktury po terminie dla podatnika-sprzedawcy będzie oznaczało, że faktura ta nie będzie wyznaczać terminu powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli więc sprzedawca wystawi fakturę w dniu późniejszym niż 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, to data wystawienia tej faktury nie będzie już wyznaczała momentu powstania obowiązku podatkowego – terminem powstania obowiązku będzie wówczas wskazany wyżej termin ustawowy.

W przypadku, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje więc z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych, natomiast w przypadku, gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności. Celem tego uregulowania jest zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa na wypadek, gdyby podatnik, mimo istnienia ustawowego obowiązku, nie wystawił faktury dokumentującej wykonane świadczenie, a tym samym doprowadziłby do niemożności efektywnego opodatkowania czynności. 

Przykład:

Faktura Vat dokumentuje usługę remontową wykonaną w lutym, wówczas sprzedawca powinien wystawić fakturę do 15 marca (usługa była dokonana w lutym), faktura jednak z roztargnienia sprzedawcy została wystawiona w dniu 15 kwietnia , wówczas obowiązek podatkowy nie powstaje w kwietniu, a 15 marca. Tym samym podatek należny powinien być rozliczony w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT, tj. za luty. 

Wystawienie faktury z opóźnieniem przez podatnika co do zasady nie będzie niosło za sobą negatywnych skutków podatkowych, o ile podatnik wskaże dane zobowiązanie w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT.

Konsekwencje wystawienia faktury z opóźnieniem na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego

Zgodnie z art. 54 kks podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, przez co naraża Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Z kolei, gdy podatnik nie wystawi faktury, ale uwzględni ją w pliku JPK_V7 i rozliczy podatek należny z tytułu dokonanej transakcji, wówczas będzie go dotyczył art. 62 § 1 kks. Przepis ten stanowi, że każdy, kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Wystawienie nierzetelnej faktury, po terminie może zatem powodować nieprzyjemne dla podatnika konsekwencje prawne, zarówno na polu podatkowym jak i karnoskarbowym.

Oprócz konsekwencji prawnych wystawianie faktur po terminie niesie inne, poważne ryzyko – spadku wiarygodności w oczach klientów i kontrahentów.

https://pasternaklegal.pl/?p=3491&preview=true

W jakich przypadkach nie muszę wystawiać faktury?

W treści art. 106b w ust. 2 znajduje się zapis, iż podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku lub też rozporządzenia właściwego ministra wydanego na postawie art. 82 ust 3 u.o.p.t.u.   Jednakże, należy jednak mieć na uwadze, że podatnik będzie obowiązany do wystawienia faktury na każde żądanie nabywcy towaru zgłoszone w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Obowiązek ten wynika z art. 106b ust 3 u.o.p.t.u.

Czy import usług podlega rozliczeniu podatkowemu?

Tak. Przy imporcie usługi obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usługi art.19a ust.1 ustawy o VAT.

Brak faktury przy imporcie usług nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku rozliczenia VAT z tytułu importu usług

Niezaksięgowanie faktury

Przedsiębiorca, który zauważy, że nie zaksięgował faktury z poprzedniego roku owiązany jest do korekty błędu w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów w przypadku ryczałtowców. Jeżeli tego nie zrobi to książka będzie pokazywała nieprawdziwą sytuację firmy. W takiej sytuacji w razie kontroli skarbowej organ podatkowy może upomnieć się o należny podatek razem z naliczonymi odsetkami i nałoży na przedsiębiorcę dodatkową karę. Jeżeli podatnik będzie musiał dopłacić podatek PIT i VAT, to najprawdopodobniej zobowiązany będzie również do wpłaty odsetek od nieterminowej zapłaty. Odsetek nie płaci się do kwoty 8,70 zł. Ich wysokość można obliczyć w kalkulatorze odsetek podatkowych.

Jeżeli zatem zdarzy się taka sytuacja, że przedsiębiorca wystawi fakturę po terminie wynikającym z ustawy o podatku VAT, wówczas i tak powinien wykazać podatek VAT należny we właściwym okresie rozliczeniowym, pomimo że data faktury nie będzie na to wskazywała.

Problem pustych faktur

Problem fikcyjnych faktur jest coraz poważniejszy, a co za tym idzie, przepisy karno-skarbowe coraz bardziej restrykcyjne. Puste faktury i oszustwa związane z wprowadzeniem ich do obrotu gospodarczego przybierają przeróżne formy. Czasami chodzi o zakup kilku faktur w celu zmniejszenia podatku dochodowego przedsiębiorcy, a czasami proceder z nimi związany osiąga rozmiar skomplikowanej siatki przestępczej. Może się również okazać, że przedsiębiorca wystawi fakturę na transakcje która nigdy nie doszła do skutku. Niezależnie od tego, na jaką skalę faktury te są wystawiane, każde ich użycie może nieść za sobą poważne skutki podatkowe i karne zarówno po stronie wystawcy, jak i nabywcy.

Czym jest pusta faktura?

Poprzez pojęcie pustych faktur, należy rozumieć fakturę, która dokumentuje ona świadczenie, którego nie wykonano, które nigdy nie miało miejsca, oraz gdy fakturę wystawia jeden podmiot podczas gdy usługę w rzeczywistości wykonuje ktoś inny.

W praktyce przyjęło się, że puste faktury możemy podzielić na trzy kategorie, tj.:

  • dokumenty, którym w rzeczywistości w ogóle nie towarzyszy transakcja w nich wskazana, czyli wystawienie faktury nie ma żadnego związku z dostawą towarów bądź świadczeniem usług przez podmiot wystawiający fakturę ani żaden inny;
  • dokumenty, którym towarzyszy realna transakcja, ale usługodawcą jest inny podmiot niż ten wystawiający fakturę;
  • dokumenty wystawiane przez firmanta – chodzi o faktury dokumentujące rzeczywisty obrót towarami i usługami, ale z zatajeniem wobec nabywców prawdziwego podmiotu realizującego wskazany w fakturach obrót.

Sankcje za wprowadzenie pustej faktury do obrotu zostały uregulowane zarówno w ustawie Kodeks karny skarbowy, jak i w ustawie Kodeks karny

Odpowiedzialność karna za psute faktury: Zgodnie z art. 271a k.k., kto wystawia fakturę (faktury) zawierającą ogółem kwotę należności, której wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej, lub takiej faktury używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zgodnie zaś z art. 62 kks za wadliwe wystawienie faktury grozi kara grzywny do 180 stawek dziennych. Z kolei za wystawienie albo posługiwanie się fikcyjną fakturą sąd może orzec karę nawet do 720 stawek dziennych bądź roku pozbawienia wolności. Możliwe jest również nałożenie obu tych kar jednocześnie.

Powyżej opisane konsekwencje na polu prawnokarnym nie są jedynymi, które mogą spotkać osobę, która np. używa nierzetelnej faktury lub ją wystawia. Możliwe do przewidzenia są również inne karnoskarbowe skutki takiego działania.

 

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych

Analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Efektywne rozwiązania prawne

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.

Specjalizacja

Zespół prawa karnego gospodarczego ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się

Nasze lokalizacje sprawdź tutaj

A może wolisz zapytać o konsultację online? Zadaj pytanie

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

OSZUSTWO – art. 286 kk

OSZUSTWO – art. 286 kk

Seria Expercka

https://pasternaklegal.pl/?p=3479&preview=true

Spis treści:
1. Co to jest oszustwo – kodeks karny?
2. Co chroni art 286 k.k.?
3. Co to jest niekorzystne rozporządzenie mieniem?
4. Znamiona czynu zabronionego oszustwa – Kiedy dochodzi do popełnienia przestępstwa oszustwa?
5. Wprowadzenie w błąd
6. Wyzyskanie błędu pokrzywdzonego – czym jest „wyzyskanie błędu pokrzywdzonego”?
7. Osiągnięcie korzyści majątkowej jako cel oszustwa
8. Kiedy sprawca będzie odpowiadał za oszustwo?
9. Oszustwo rodzaje oszustw
10. Wymiar kary
11. Przedawnienie przestępstwa oszustwa
12. Inne rodzaje oszustw
13. Wyłudzenie Towaru jako oszustwo
14. Od jakiej kwoty zaczyna się wyłudzenie?
15. Jak udowodnić wyłudzenie?
16. Czy próba wyłudzenia pieniędzy jest przestępstwem?

 

 

Co to jest oszustwo – kodeks karny?

W Polsce oszustwo jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw z wyraźną tendencją wzrostową obserwowaną w ostatnich dwóch dwudziestoleciach.

Oszustwo – powszechnie zwane także wyłudzeniem   stanowi jedno z przestępstw przeciwko mieniu rozdziału XXXV kodeksu karnego. W kodeksie karnym przestępstwo oszustwa zostało opisane w art. 286 kodeksu karnego. Innymi słowy znamiona oszustwa wyrażone zostały na gruncie artykułu 286 kodeksu karnego. Zgodnie z treścią wyżej wskazanego przepisu:

§ 1.  Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.  Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3.  W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4.  Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 Do znamion przestępstwa oszustwa zalicza się:

  1. działania sprawcy oszustwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – innymi słowy celem działania sprawcy przestępstwa jest korzyść majątkowa.

  2. doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym;

  3. działanie polega na wprowadzeniu w błąd albo wyzyskaniu błędu pokrzywdzonego lub niezdolności do należytego podejmowania przedsiębranego działania;

Co chroni art 286 k.k.?

Oszustwo należy do przestępstw przeciwko mieniu. To właśnie mienie, rozumiane jako własność i wszelkie inne prawa o charakterze majątkowym, jest zasadniczym przedmiotem ochrony art. 286 k.k. Ochroną objęte są przy tym zarówno prawa rzeczowe, prawa obligacyjne, jak i inne prawa niematerialne (np. prawa autorskie, prawo do firmy i znaku towarowego) – jeżeli tylko mają one pewno wymierną wartość materialną. W przypadku przestępstwa oszustwa, ochronie podlega majątek pokrzywdzonego (mienie), a jednocześnie pewność obrotu gospodarczego.

Oszustwo jest przestępstwem powszechnym: może je popełnić każda osoba zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Innymi słowy, ustawodawca nie ogranicza karalności oszustwa tylko do tych przypadków, gdy sprawca charakteryzuje się jakimiś szczególnymi cechami.  

Co to jest niekorzystne rozporządzenie mieniem?

Skutkiem, który musi nastąpić, aby można było mówić o popełnieniu przestępstwa oszustwa, jest niekorzystne rozporządzenie mieniem własnym bądź cudzym. Rozporządzenie mieniem jest terminem szerszym, oznacza każdą dyspozycję majątkową o skutkach rzeczowych lub obligacyjnych. Chodzi więc o wszystkie czynności, które doprowadzają do zmiany stanu majątkowego. Rozporządzenie mieniem stanowi oszustwo, gdy ma charakter niekorzystny,

Niekorzystność należy oceniać jako ogólne pogorszenie sytuacji majątkowej pokrzywdzonego.

W doktrynie jako przykłady podaje się sytuacje, gdy pokrzywdzony nie otrzymuje należnego mu świadczenia np. zwrotu pożyczki, kredytu bądź otrzymany ekwiwalent ma wartość znacznie niższa od własnego świadczenia, lub inne przypadki, w których dochodzi do pogorszenia sytuacji majątkowej w tym zmniejszenie szans na zaspokojenie roszczenia w przyszłości. 

Znamiona czynu zabronionego oszustwa – Kiedy dochodzi do popełnienia przestępstwa oszustwa?

Wprowadzenie w błąd

Zgodnie z literalną wykładnią treści art. 286 § 1 k.k. pierwszą czynnością sprawczą, która prowadzi do popełnienia oszustwa, jest wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd.

W literaturze przedmiotu błąd rozumiany jest jako rozbieżność pomiędzy danym fragmentem rzeczywistości, a wyobrażeniem o nim. Może polegać na urojeniu sobie okoliczności, które w rzeczywistości nie występują bądź na nieświadomości istniejących okoliczności.

Treść art. 286 §1 k.k. nie wskazuję wprost, w jaki sposób może dojść do wprowadzenia w błąd. Może za ten nastąpić to pisemnie, ustnie, w sposób dorozumiany.

W tym miejscu warto przytoczyć Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 października 2011 roku, (sygn. akt II AKa 145/11)

Wprowadzenie w błąd jako znamię oszustwa polega na doprowadzeniu do rozbieżności między obiektywną rzeczywistością a wyobrażeniem o niej lub jej odbiorem w świadomości pokrzywdzonego. Chodzi o szeroki zakres zachowań kłamliwych jako źródła wprowadzenia w błąd co do okoliczności istotnych, więc tych, które są przyczyną niekorzystnego rozporządzenia mieniem. (…) Sposób wprowadzenia w błąd może być rozmaity. Zamierzony cel sprawcy popełnienia przestępstwa może być osiągnięty przy użyciu słowa, dokumentów lub innych przedmiotów bądź zachowania się sprawcy. Podstępne zabiegi mogą ograniczyć się nie tylko do jednokrotnego kłamstwa, ale mogą też wiązać się z całą gamą zachowań (w tym zaniechań) mających na celu wywołanie błędu pokrzywdzonego lub utrzymanie go w błędzie. Podstępne zabiegi mogą występować obok okoliczności prawdziwych lub mogą być powiązane z zatajeniem pewnych, istotnych okoliczności. Wprowadzeniem w błąd może być więc każde zachowanie powodujące błędną ocenę rzeczywistości adresata tych podstępnych zabiegów. Obojętne jest, czy pokrzywdzony mógł sprawdzić prawdziwość twierdzeń sprawcy, czy mógł wykryć błąd przy dołożeniu znikomej nawet staranności. Łatwowierność pokrzywdzonego nie wyłącza karygodności wprowadzenia go w błąd.”

Oszustwo skontaktuj się z adwokatem

Wyzyskanie błędu pokrzywdzonego – czym jest „wyzyskanie błędu pokrzywdzonego”?

Czynność sprawcza nazywana często oszustwem biernym. Sprowadza się do wykorzystania błędu w jakim pozostaję pokrzywdzony np. skutkach umowy. Po uzyskaniu wiedzy, że dana osoba pozostaje w błędzie sprawca wykorzystuję okazję, aby skłonić pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Sprawca podejmując działanie musi mieć wyobrażenie pożądanej dla niego sytuacji, która stanowić ma rezultat jego zachowania.

Wyzyskanie niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania

Czynność w przeciwieństwie do wyzyskania błędu nie polega na wykorzystaniu błędu w jakim znajduję się osoba, a do wykorzystania tego, że nie jest ona w stanie należycie zrozumieć swojego postępowania. Jako przykłady przyczyny takiego stanu rzeczy podaje się: młody wiek, upośledzenie psychiczne.

Osiągnięcie korzyści majątkowej jako cel oszustwa

Oszustwo można popełnić wyłącznie umyślnie. Jest to przestępstwo kierunkowe, znamienne celem, którym jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Wskazanie w znamionach strony podmiotowej oszustwa celu działania sprawcy jakim jest chęć osiągnięcia korzyści majątkowej ma istotne konsekwencje prawne, stanowi ono bowiem o bycie lub nie odpowiedzialności karnej sprawcy.

Co zatem oznacza „ działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ”?

Korzyść majątkowa w przypadku oszustwa nie polega jedynie na przywłaszczeniu mienia. Chodzi tutaj o jakiekolwiek wykorzystanie tego mienia w taki sposób, aby przyniosło sprawcy korzyść. Przykładowo, w przypadku zaciągnięcia pożyczki korzyścią nie musi być tylko brak zwrotu otrzymanego świadczenia, ale także jego zwrot na innych niż uzgodnione warunkach. W rachubę wchodzić będzie zwrot pieniędzy w innym terminie.

Czy oszustwo można popełnić nieumyślnie?

Oszustwo można popełnić tylko umyślnie. Przestępstwo oszustwa określone w przepisach art.286§1 k.k. jest przestępstwem umyślny, zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych. Charakterystyczny dla strony podmiotowej tego przestępstwa bezpośredni zamiar popełnienia przestępstwa, powinien obejmować cel działania jak i sam sposób działania zmierzającego do zrealizowania tego celu.

Warto dlatego zwrócić uwagę, że przy ustaleniu zamiaru sprawcy oszustwa nie przyznającego się do winy należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, na podstawie których można byłoby wyprowadzić wnioski, co do realności wypełnienia obietnic złożonych przez sprawcę osobie rozporządzającej mieniem, a w szczególności jego możliwości finansowe, skalę przyjętych zobowiązań, które ma świadczyć sprawca na korzyść rozporządzającego mieniem, zachowanie się sprawcy po otrzymaniu pieniędzy, jego stosunek do rozporządzającego mieniem w związku z upływem terminów płatności, z jednoczesną oceną przy zwłoce płatności zmian w sytuacji materialnej sprawcy na niekorzyść oraz przyczyn takiego stanu rzeczy.

Kiedy sprawca będzie odpowiadał za oszustwo?

Po pierwsze należy wykazać, że sprawca, podejmując działania w postaci wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub nieudolności, doprowadził inną osobę do niekorzystnego rozporządzanie mieniem. Pokrzywdzony działał samodzielnie, ale pod wypływem zachowania sprawcy. Zamiar oszustwa musi istnieć w momencie podejmowania działania, które ma doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem

Po drugie należy wykazać, że sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Po trzecie: sprawca swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim musi obejmować wprowadzenie w błąd innej osoby/ wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.  Innymi słowy: Sprawca zdaje sobie sprawę ze swojego działania, chce doprowadzić inną osobę w błąd i osiągnąć korzyść majątkową „sprawca korzyści majątkowej”

Oszustwo rodzaje oszustw

Przestępstwo oszustwa choć jak się wydaje typowe w przypadku popełnienia przestępstwa na rzecz osoby fizycznej, to również dość powszechne przestępstwo w przypadku obrotu gospodarczego.

Oszustwo może polegać na zaciągnięciu zobowiązania, wyłudzeniu kredytu, zawarciu umowy przy braku woli jej zwrotu a także może przybrać zupełnie inną formę.

 

Zespół Prawa Karnego Pasternak LEGAL często świadczy wsparcie prawne związane z przestępstwami oszustwa, również w przypadku oszustw w sferze cyber.

Reprezentujemy klientów w każdym stadium postępowania tj. postępowanie przygotowawcze (dochodzenie, śledztwo), postępowanie przed Sądem I i II instancji, jak również po uprawomocnieniu się wyroku.

Zakres świadczonych usług obejmuje reprezentację interesów podmiotów występujących w charakterze podejrzanego, oskarżonego, skazanego, pokrzywdzonego oraz oskarżyciela.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

Prowadzimy również szkolenia oraz audyty w celu przeciwdziałania oszustwom w firmach.

Doradztwo w sprawach karnych – to nasza Specjalizacja

Potrzebujesz obrońcy w sprawie Karnej, jesteś pokrzywdzonym, a może chcesz podjąć działania prewencyjne – kliknij i umów się na konsultację

 

Wymiar kary

Oszustwo jest przestępstwem o dość surowej sankcji. Ustawodawca za popełnienie przestępstwa określonego w treści art. 286 § 1 i 2 k.k., przewidział karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Obok tej kary, na podstawie art. 33 § 2 k.k. możliwe jest wymierzenie sprawcy także kary grzywny.

Ustawa przewiduje zaostrzoną odpowiedzialność w przypadku sprawcy popełnienia przestępstwa przewidzianego w art 294§1 k.k.  tj. dokonującego oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Jeżeli oszustwa dopuszczono się w stosunku do mienia znacznej wartości, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 00 złotych.

Przepis art. 286 § 3 k.k. przewiduje, że w tzw. przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W takiej sytuacji istnieje zarazem możliwość odstąpienia od wymierzenia kary i poprzestaniu na orzeczeniu środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody na rzecz osób pokrzywdzonych oszustwem. Sąd ma jednocześnie możliwość warunkowego umorzenia postępowania w stosunku do sprawcy.

Przedawnienie przestępstwa oszustwa

Przestępstwo oszustwa jako zagrożone w typie podstawowym (art. 286 § 1 k.k.) karą do 8 lat pozbawienia wolności, przedawnia się z upływem lat 15 (art. 101 § 1 pkt 2a k.k.). Taki sam okres przedawnienia zajdzie w przypadku, gdy przestępstwo oszustwa odnosi się do mienia znacznej wartości (art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.). Z kolei w wypadku mniejszej wagi (art. 286 § 3 k.k.) przedawnienie nastąpi z upływem lat 5 (art. 101 § 1 pkt 4 k.k.). 

Co jednak istotne, w każdym z powyższych przypadków, wskazany termin ulegnie wydłużeniu o lat 10, jeżeli przed jego upływem, dojdzie do wszczęcia postępowania karnego (art. 102 k.k.). 

 

 

Inne rodzaje oszustw

Zarówno w doktrynie jak i w powszechnej świadomości na gruncie polskiego prawa karnego funkcjonuje wiele odmian oszustw przeciwko mieniu np.:

a. Oszustwo  komputerowe – 287 § 1 KK,

b. Fałszowanie znaków urzędowych – art. 314 KK

c. Oszustwo ubezpieczeniowe – art. 298 KK czy ważne z punktu widzenia przedsiębiorców oszustwo na szkodę wierzycieli – art. 300 § 1 i § 2 KK.

d. Oszustwo kredytowe art. 297 §1

e. oszustwo podatkowe

Mówiąc o oszustwie, nie sposób pominąć tzw. oszustw podatkowych, które zostały określone w art. 56 k.k.s. i art. 76 k.k.s., które polega na deklarowaniu lub oświadczaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy.

Wyłudzenie towaru jako oszustwo

Wyłudzenie towaru stanowi poważny problem, który przez Kodeks Karny traktowany jest jako oszustwo z artykułu 286 kk.   

Więcej na temat WYŁUDZENIE USŁUGI, TOWARU JAKO OSZUSTWO – Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka (pasternaklegal.pl)

Wyłudzenie jest przestępstwem ściganym co do zasady z urzędu, z wyjątkiem sytuacji, gdy pokrzywdzona została najbliższa osoba dla sprawcy czynu zabronionego.

Na czym polega wyłudzenie pieniędzy?

Wyłudzenie pieniędzy przybiera różne formy. W dobie internetu oraz nowych możliwości oszustwa ewoluowały i przybierają nowe formy.

Przykładem wyłudzenia pieniędzy jest phishing: To jeden z najpopularniejszych typów ataków oparty na wiadomościach e-mail lub SMS.  Nazwa ta budzi skojarzenie z ang. Fishing oznaczającym łowienie ryb, skojarzenie to nie jest jednak przypadkowe. W tym przypadku Hakerzy zarzucają przynętę i „łowią” swoje ofiary min podszywając się pod inną osobę lub instytucję finansowe w celu wyłudzenia poufnych danych np. do kont bankowych, infekują sprzęt oraz nakłaniają do wykonywania określonych działań. ( Przynętą może być  np. informacją o wygranej w loterii  )

Więcej na temat oszustw bankowych:

Phishing

Vishing

Smishing

Od jakiej kwoty zaczyna się wyłudzenie?

Karalność przestępstwa jest niezależna od wartości szkody. Przy czym surowszą odpowiedzialność poniesie sprawca wyłudzenia w stosunku do mienia znacznej wartości.  Za wyłudzenie pieniędzy w kwocie 200 tyś. Zł grozi kara od 1 roku do lat 10 art. 294§1 kk

Jak udowodnić wyłudzenie?

Aby udowodnić wyłudzenie pieniędzy niezbędne będzie zebranie materiału dowodowego. Istotne są również zeznania świadków. Jeśli padłeś ofiarą oszustwa skorzystaj z pomocy profesjonalisty.

Czy próba wyłudzenia pieniędzy jest przestępstwem?

Zgodnie z treścią art. 14§1 kk za usiłowanie przestępstwa zagrożone jest taka sama kara jak jego dokonanie. Warto się jeszcze odnieść do instytucji czynnego żalu. Zgodnie mianowicie z art. 15 § 1 k.k., „Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego”. Jeśli zatem brak dokonania jest wynikiem aktywności samego sprawcy, który odstąpił od zamiaru popełnienia przestępstwa i nie dopuścił do powstania przestępczego skutku, nie będzie on podlegał karze. Co wynika już z regulacji procesowej, w tego typu przypadkach postępowania karne w ogólne nie powinno być wszczęte, jeśli zaś okoliczności czynnego żalu ujawniły się dopiero w ramach postępowania – powinno się je umorzyć (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.).

 

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, Lublinie lub Markach.

Nasza Kancelaria świadczy również usługi prawne związane z konsultacjami online.

W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

W naszych działaniach każdorazowo kierujemy się interesem naszego Klienta, a do powierzonych nam spraw podchodzimy w sposób przemyślany i indywidualny.

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie tzw. white collar crimes.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Spółka akcyjna, a prosta spółka akcyjna

Spółka akcyjna, a prosta spółka akcyjna

https://pasternaklegal.pl/?p=3470&preview=true

 

Spis treści:
1. Co to jest spółka akcyjna?
1. Statut Spółki – podstawowy dokument spółki akcyjnej
1. Po co spółka akcyjna?
1. Jakie są spółki akcyjne?
1. Czym jest prosta spółka akcyjna?
1. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej inny niż w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej
1. Po co prosta spółka akcyjna?
1. Kim jest akcjonariusz akcji w spółce akcyjnej?
1. Likwidacja Spółki – Rozwiązanie Spółki Akcyjnej
1. Czy założenie spółki akcyjnej ma sens tylko przy wejściu na Giełdę?
1. Podsumowanie – Założenie Spółki Akcyjnej

 

Co to jest spółka akcyjna?

Spółka akcyjna jest spółką prawa handlowego, a zarazem rodzajem spółki kapitałowej, która posiada osobowość prawną. Jest wiele form spółek w polskim prawie. Regulacje w tym zakresie zawiera kodeks spółek handlowych. Formę tej działalności założyć, a jednocześnie być akcjonariuszem spółki akcyjnej mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Co istotne wszystkie z wymienionych muszą posiadać zdolność prawną. Założyciele wobec spółki, tzw. wspólnicy albo akcjonariusze uczestniczą w niej obejmując akcje, które wyemitowało przedsiębiorstwo zgodnie z działalnością spółki akcyjnej.

Kodeks spółek handlowych reguluje, że akcje w firmie, to nic innego niż papier wartościowy. Firma może być dowolna, jednak konieczny jest dopisek bądź skrót,, S.A. ”. Może ona łączyć prawo zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym, które wynika z uczestnictwa. Jednocześnie stanowi ogół praw i obowiązków, które ciążą na akcjonariuszu.

Statut Spółki – podstawowy dokument spółki akcyjnej

Utworzenie spółki akcyjnej wiąże się niejednokrotnie z koniecznością opracowania odpowiedniej konstrukcji umowy odpowiadającej założeniom biznesowym. Z tego względu warto w tym zakresie posiłkować się doświadczeniem i wiedzą prawników świadczącym usługi w doradztwie związanym z obsługą biznesu.

Zakładanie spółek to usługa Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL skierowana do podmiotów, które nie chcą tracić czasu na zgłębianiu skomplikowanych regulacji prawnych i rejestracyjnych, pozwalających na samodzielne założenie firmy. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki (osobowej lub kapitałowej) stało się już w Polsce powszechne. W 2021 roku zawiązano 17 177 nowych spółek, a tylko w październiku 2022 roku powstało kolejnych 4 701. W porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzenie biznesu w formie spółki daje przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa związanego z ochroną majątku oraz większe możliwości oszczędności podatkowych. Przy odpowiedniej skali biznesu, zawiązanie spółki lub przekształcenie w nią jednoosobowej działalności gospodarczej, staje się wręcz jedynym sensownym wyborem.

Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, może stanowić realny instrument ochrony majątku oraz  wspierać w budowie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zakładanie i Rejestracja Spółek w Pasternak LEGAL – zobacz więcej

Korzystając z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii będziesz wiedział , jak powstaje spółka akcyjna i jakie mankamenty dotyczące spółki akcyjnej trzeba spełnić, co właściwie spółka akcyjna musi. Jakie wymagania należy spełnić aby zarejestrować spółkę akcyjną, a także jak skonstruować zapisy umowy spółki aby były najkorzystniejsze. Odpowiedni dobór zapisów umowy może prowadzić do efektywnego, szybkiego powstania i funkcjonowania spółki.

Aby spółka akcyjna weszła w życie należy zawiązać umowę założycielską, która zawiera istotne kwestie odnoszące się m.in. do kapitału spółki. Umowa spółki stanowi zatem nie tylko akt założycielski. Kodeks spółek oczywiście, wobec przyszłych okoliczności przewiduje, że możliwa jest również zamiana umowy spółki. Dla formy akcyjnej zawiera akcje akcjonariusz.

Istotnym krokiem w tworzeniu S.A. jest prawidłowe sformułowanie statutu spółki, oświadczeń określonych osób, akceptacja brzmienia statutu spółki oraz objęcie liczby akcji w spółce. Konieczne jest również określenie wartości akcji spółki. Objęcie akcji spółki akcyjnej następuje przez oświadczenie woli. Zaś tak jak umowa spółki stanowi wartość akcji kalkuluje się na podstawie ilorazu wartości firmy do liczby akcji. Co istotne wymaga się również jej rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. To typowe cechy spółki akcyjnej. Także poświęcając czas na spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółce akcyjnej należy zwrócić szczególna uwagę na wymogi formalne polskiej spółki.

Po co spółka akcyjna?

Polskie spółki akcyjne są nastawione na generowanie dużych zysków lub pozyskiwanie kapitału. W przypadku spółki akcyjnej emitowanie różnych instrumentów finansowych, a zarazem sama procedura założycielska stanowi spore ułatwienie. Dzięki temu możliwe jest kumulowanie majątku, a zarazem pozyskiwanie coraz to nowych inwestorów. Akcje często decydują o sposobie działania potencjalnych inwestorów oraz strategii działalności. Dzięki nim współudziałowcy uzyskują wynagrodzenie zwane dywidendą, które stanowi odpowiednik w stosunku do zainwestowanego w spółkę kapitału. Wspólnicy, czy też akcjonariusze spółki akcyjnej mogą uczestniczyć zaś w różnorakich akcjach w zależności o kategorii, np. imiennych lub na okaziciela.

Warto zauważyć, że tworząc spółki akcyjne – czy też planując różnego rodzaju biznesy również STARTupy – zawiera się różnego rodzaju umowy inwestycyjne, którą mają regulować warunki współpracy przyszłych wspólników/inwestorów.

Więcej informacji o Start Up-ach znajdziesz tutaj

Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal kompleksowo zajmuje się obsługą startupów, dlatego jeżeli chcesz by Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal zajęła się obsługa prawną startupu, to skontaktuj się z nami, dowiedz się jak możemy Ci pomóc byś mógł skupić się na tym na czym musisz a obsługą prawną startupu zajmiemy się my!

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Jakie są spółki akcyjne?

Pośród prawnych spółek kapitałowych ustawodawca wyodrębnił w 2021 r. prostą spółkę akcyjną.

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna (PSA), to innowacyjna forma w ramach prawnych spółek kapitałowych, która szczyci się uproszczeniami. Wybierając spośród form spółek należy wiedzieć, że ta dedykowana jest dla nowych przedsiębiorstw, czy startupów. Realizowana przez Ministerstwo Rozwoju w ramach ,, 100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. (“Przechowywanie dokumentacji pracownika po ustaniu zatrudnienia”) W PSA akcyjnej zawiera akcje akcjonariusz. Akcje prostej spółki są ewidencjonowane w rejestrze akcjonariuszy. Co ciekawe akcje prostej spółki mogą być zbyte bądź obciążone w formie dokumentowej pod rygorem nieważności za pośrednictwem dowolnego nośnika. To nowatorskie rozwiązanie wśród spółek kapitałowych. Zawarcie takiego dokumentu prostej spółki akcyjnej odpowiada dzisiejszym realiom napędzanych cyfryzacją.

Do organów prostej spółki zalicza się m.in. walne zgromadzenie. Przy zawiązaniu spółki akcyjnej w tej formie musi zostać powołany zarząd albo rada dyrektorów, którzy są obowiązani do prowadzenia spraw spółki. Firma spółki akcyjnej prostej również pozostawia sporo swobody – konieczny jest dopisek ,,prosta spółka akcyjna”.

PSA w przeciwieństwie do spółki akcyjnej zawiera mniej formalności. Jak sama nazwa wskazuje Umowa prostej spółki akcyjnej, a co za tym idzie założenie prostej spółki zdaje się być mniej sformalizowane i prostsze w funkcjonowaniu.

W przeciwieństwie do innych spółek handlowych funkcjonowanie PSA z uwagi na szereg formalności jawi się jako prostsze. Ta spółka akcyjna nabywa akcje w momencie uzyskania wpisu w rejestrze akcjonariuszy. W danych rejestru spółka akcyjna udostępnia takie informacje jak: firmę, siedzibę, adres, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, datę rejestracji oraz emisji akcji, serie i numery akcji, dane personalne akcjonariuszy, ograniczenia co do rozporządzania akcjami, postanowienia, kapitał akcyjny, wpisy na żądanie określonych podmiotów oraz dodatkowe informacje podlegające ujawnieniu. Prowadzi go notariusz bądź podmiot uprawniony do prowadzenia spraw spółki opiewających na utrzymania rachunków instrumentów finansowych.

Kompetencje te pełni rada dyrektorów oraz nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej spółki.  Brak rady nadzorczej to kolejny atut. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość zwoływania obrad wspólników spółki akcyjnej prostej przez system elektroniczny. Zaś likwidacja prostej wersji może polegać jedynie na przeniesienie całego majątku na rzecz określonego akcjonariusza.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej inny niż w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej

Znaczącym udogodnieniem jest wysokość kapitału zakładowego, który w tym przypadku określa się mianem kapitału akcyjnego i wynosi jedynie 1 zł.

Ustawodawca przewiduje dla tej spółki akcyjnej możliwość innych udogodnień niżeli samo założenie spółki akcyjnej prostej i niski kapitał zakładowy. Akcjonariusze PSA mają powód do radości z uwagi na wartość kapitału prostej spółki. Czy wiesz, że w przypadku tej działalności wkładem do PSA może być świadczenie usług?

Kapitał akcyjny nie może jednak opiewać na prawa niezbywalne.  Wysokość kapitału zakładowego zwanego jako kapitał akcyjny jest niewątpliwie atutem dla potencjalnych inwestorów. Niewielki kapitał akcyjny spółki na start spowodował wzrost liczby nowopowstałych PSA. Kapitał akcyjny prostej spółki odróżnia ją od akcyjnej. Dla rozróżnienia kapitał akcyjny nie bierze pod uwagę wartości nominalnej.

Po co prosta spółka akcyjna?

Niewątpliwie prosta spółka akcyjna powstała z myślą o ułatwieniu prowadzenia spraw spółki nowym przedsiębiorcom. To innowacja wśród spółek handlowych. Elastyczność oraz swoboda co do ustalania rodzajów akcji, kapitał akcyjny, jak też strategii jej funkcjonowania są kolejnym atutem dla tej polskiej spółki. Możliwość rejestracji i realizacji wniosków w formie elektronicznej stanowi odpowiedź na globalny rozwój cyfryzacji. Jednocześnie przyczyniając się do uproszenia komunikacji między różnymi podmiotami. Prosta spółka akcyjna nie jest spółką publiczną. Co to oznacza? Ustawodawca w ten sposób zwolnił ją od wielu stosunkowo restrykcyjnych obowiązków. Osoba uprawniona w sprawach tej spółki akcyjnej powinna zgłosić wpis do rejestru. Zaś rozwiązanie prostej spółki odbywa się w formie uchwały. Niewątpliwie obniżenie kapitału zakładowego do przysłowiowej złotówki tworzy wachlarz możliwości w dysponowaniu i rozdysponowaniu środkami tej PSA rozwodzi w zakresie jej atrybutów. Co do likwidacji spółki prostej w odróżnieniu do likwidacji spółki akcyjnej może ona nastąpić na podstawie uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością ¾ obecnych, którzy posiadają co najmniej połowę akcji.

Jaki rodzaj spółki będzie zatem będzie zatem najbardziej korzystny dla określonego biznesu?

Odpowiedź na to pytanie niejednokrotnie wymaga szczegółowej analizy określonego indywidualnego stanu faktycznego – Kancelaria Adwokacka Pasternak LEGAL w sposób kompleksowy doradza Klientom w podejmowaniu tego typu decyzji, zarówno w zakresie doradztwa prawnego jak i podatkowego.

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jaka spółka będzie dal Ciebie najlepsza? – Skontaktuj się już teraz i kliknij tutaj

Kim jest akcjonariusz akcji w spółce akcyjnej?

Wobec faktu, iż szczegółowy opis poszczególnych regulacji dotyczących spółki akcyjnej a także funkcjonowania spółki akcyjnej z całą pewnością wymaga kilku pogłębionych opracowań w ramach tej publikacji wskazujemy tylko kto jest akcjonariuszem Spółki Akcyjnej oraz inne dość pobieżnie opisane kwestie. Kodeks spółek handlowych definiuje, iż akcjonariusz to podmiot, który przez umowę zobowiązał się do działania na rzecz wspólnego spółce celu wraz z wniesieniem stosownego wkładu oraz jeżeli umowa albo inny dokument spółki akcyjnej tak stanowi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami akcjonariusz to podmiot, który przez umowę nie tylko powołał do życie podmiot gospodarczy, zobowiązał się do działania na rzecz wspólnego spółce celu wraz z wniesieniem stosownego wkładu oraz jeżeli umowa spółki stanowi w ten sposób albo inny dokument spółki akcyjnej.

Grupa założycielska spółki akcyjnej – akcjonariusze, nie odpowiadają za zobowiązania i posiadają ustaloną wielkość co do liczby akcji. Nieodzownym elementem warunkującym istnienie spółki akcyjnej zawiera się w zebranym majątku, określanym jako kapitał zakładowy spółki. Powinien być on na określonym przez ustawodawcę poziomie.

Dla formy akcyjnej kapitał może współtworzyć wielu akcjonariuszy. Jak się okazuje mimo, iż ustawodawca stosunkowo skłonił się do dużej wartości jaką obrazuje wymagany spółki akcyjnej kapitał –  wspólników spółek akcyjnych nie musi być wielu. Innymi słowy w miejsce wspólników spółki akcyjnej – akcjonariuszy – wystarczy tylko jedna osoba fizyczna. To dla spółki akcyjnej oznacza ułatwienie. Przez sam kapitał zakładowy spółki akcyjnej należy rozumieć sumę wszystkich akcji składających się na zakładaną spółkę akcyjną. Tak jak umowa spółki stanowi – w umowie spółki akcjonariusze określają kwestie istotne w sprawie zawiązaniu spółki akcyjnej, organów spółki, wspólników spółek, czy też wartość na jaką opiewa kapitał zakładowy spółki.

W spółce akcyjnej akcje z kolei dzielą się według udziałowców biorąc pod wzgląd jaka jest wartość nominalna akcji. W spółce akcyjnej wszystkie podmioty są zwolnione z odpowiedzialności. Za zobowiązania w spółce akcyjnej odpowiada spółka w zakresie całego zgromadzonego majątku, który odzwierciedla kapitał zakładowy. Siedziby spółki akcyjnej są tam, gdzie dokonano rejestracji spółki akcyjnej. Czy wiesz, że w spółkach publicznych mogą być jedynie spółki akcyjne, bądź komandytowo – akcyjne w zależności jak umowa spółki stanowi?

Jeżeli spółka akcyjna nie widnieje jako spółka publiczna, to dla spółki akcyjnej oznacza, że konieczne jest dokonanie zgłoszenia w rejestrze akcjonariuszy spółki. Rodzaj spółki uzależnia określone wymagania. Rejestr akcjonariuszy prowadzą podmioty uprawnione do prowadzenia spraw spółki, tj. rachunków papierów wartościowych. Tak też rejestr akcjonariuszy realizuje, między innymi Narodowy Bank Polski, domy maklerskie, czy banki powiernicze. Kodeks spółek handlowych zezwala na prowadzenie rejestru w formie zdecentralizowanej i rozproszonej. Zawiera informacje dotyczące wspólników spółki akcyjnej. Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest na podstawie umowy z określonym podmiotem. Obie strony mogą rozwiązać taki dokument, ale pod pewnymi warunkami. Rejestr akcjonariuszy zaprzestanie być prowadzony przez, np. bank tylko z ważnych powodów. Zaś spółka może dokonać takiego rozwiązania jedynie pod warunkiem, iż zawarła nową umowę o prowadzenia spraw spółki w formie rejestru.

Kodeks spółek obrazuje, że koordynowanie wszelkich działań leży w kompetencji jej organów, do których należy: zarząd, rada nadzorcza, a także walne zgromadzenie. Precyzyjne regulacje powinien zawierać statut. Zarząd zajmuje się głównie prowadzeniem spraw. Jeżeli ustalono większą liczbę członków zarządu, to powinni oni współdziałać w obranych poczynaniach. Takie jest ogólne założenie spółki akcyjnej. Walne zgromadzenie decyduje np. w kwestiach takich jak: udzielenie absolutorium czy zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki. Zgromadzenie akcjonariuszy powinno być zwołane nie później niż na trzy tygodnie przez terminem walnego zgromadzenia.

Funkcjonowanie polskiej spółki akcyjnej wymaga niewątpliwe zaangażowania ze strony zarządu, na którym spoczywa reprezentowanie spółki na zewnątrz. Zarząd spółki akcyjnej zgodnie prowadzi także nadzór działalności oraz w spółce akcyjnej powołuje swoich członków zarządu. Wszyscy działają na rzecz generowania zysku.

Reprezentacyjnym członkiem zarządu spółkę może promować osoba, która nie należy do grona akcjonariuszy. Członków zarządu można pociągnąć do odpowiedzialności tylko w związku z ich zakresem kompetencji.

Warto zatem wiedzieć jakie ryzyka wiążą się z zasiadanie w zarządzie spółki oraz jak przed tymi rydzykami się uchronić. W tym celu Kancelaria Pasternak LEGAL świadczy w szczególności szczegółowe doradztwo prawne ale również prowadzi szkolenia. Dokonujemy także audytów czy wdrożeń, które mają nie tylko uzdrowić czy usprawnić funkcjonowanie spółki ale również minimalizować ryzyko gospodarcze.

PASTERNAK LEGAL dla biznesu – szkolenia, audyty doradztwo prawne – zobacz więcej

Podczas walnych zgromadzeń istnieje dla spółki akcyjnej możliwość nie tylko uczestnictwa. Podejmowane są tam uchwały, np. w zakresie członkostwa rady nadzorczej spółki akcyjnej, treści  i zmiany statutu spółki, wysokości kapitału zakładowego, czy też dalszej strategii funkcjonowania. Uchwały – podejmuje się bezwzględną większością głosów przez zarząd oraz radę nadzorczą. Może być również tak, że organ spółki stanowi inaczej. Co do zasady tak samo jest przy uchwałach walnego zgromadzenia, tj. możliwym jest, że dany podmiot spółki stanowi inaczej niż uprzednio ustalono. Jednak należy pamiętać, iż ustawodawca w ramach szczególnych przypadkach organizacji spółki akcyjnej wymaga większości kwalifikowanej, np. w przypadku spółki akcyjnej co do jej rozwiązania, czy też istotnej zmiany w dotychczasowej działalności spółki. Co ciekawe, wśród prawnych spółek stosowane są też bardziej rygorystyczne warunki podejmowania uchwał. W spółce akcyjnej ustanowiony, gdy organ spółki stanowi inaczej, bardziej rygorystyczny zapisy w statucie są dopuszczalne, mimo tego później nie można takich złagodzić.  Należy pamiętać, że walne zgromadzenie decyduje również o zmianach w statucie.

Likwidacja Spółki – Rozwiązanie Spółki Akcyjnej

Ciekawym zagadnieniem jest również Likwidacja spółek handlowych, niemniej jednak temat ten jak się wydaje wymaga osobnego opracowania. Rozwiązanie spółki akcyjnej jest następstwem postępowania likwidacyjnego oraz wykreślenia spółki z rejestru.

Czy założenie spółki akcyjnej ma sens tylko przy wejściu na Giełdę?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest przecząca. Spółka akcyjna jak i Prosta Spółka Akcyjna może być korzystnym narzędziem w prowadzeniu działalności gospodarczej bez konieczności funkcjonowania w obrocie giełdowym. Co więcej, większość tego typu spółek nie występuje na GPW.

Giełda Papierów Wartościowych realizuje obrót papierami wartościowymi według określonego kursu. Platforma przedstawia dane z kupna i sprzedaży, np. akcji. Jej znaczna część należy do Skarbu Państwa. To ona notuje najbardziej znaczące i największe obroty akcji w kraju. Notowania obrazują podmioty, które odznaczają się dużą płynnością. Ceny GPW są zmienne, a zarazem zależne od wielu czynników.

Podsumowanie – Założenie Spółki Akcyjnej

Dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero myślą o założeniu spółki, przygotowaliśmy w Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL możliwość kompleksowego doradztwa w tym zakresie. Prawnicy, adwokaci, wspólnie podczas konsultacji prawno – podatkowej doradzają jaką formę spółki wybrać i na jaki konkretny rodzaj spółki się zdecydować.

Umów się na spotkanie – najlepsza forma działalności to nie tylko minimalizacja ryzyka ale również realna oszczędność finansowa

Wiele osób pyta czy przy odpowiednio ukształtowanej umowie spółki akcjonariusze , którzy „wnieśli” do spółki swoje pomysły i innowacyjne rozwiązania mogą odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy ?

 

SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Odpowiedź na powyższe pytanie musi być twierdząca dlatego też warto powierzyć założenie podmiotu specjalistom.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1